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聚眾斗毆罪故意形態(tài)的理解

2011-12-18 00:00:00易娟
中國檢察官·經(jīng)典案例 2011年7期


  本文案例啟示:聚眾斗毆犯罪是一種典型的共同犯罪,雙方的行為既有聯(lián)系又各自獨(dú)立,存在著共謀內(nèi)容是否付諸實(shí)施以及實(shí)施階段的問題。對行為的評價(jià)應(yīng)遵循從客觀要件評價(jià)到主觀要件評價(jià)的過程,如果行為人雖然有故意的主觀認(rèn)識和態(tài)度,但其并未實(shí)施任何受刑法規(guī)制的行為,則其就不可能構(gòu)成犯罪,也不能把該種主觀內(nèi)容稱為犯罪的故意,因?yàn)榉缸锕室獗仨毷恰爸湟呀?jīng)構(gòu)成犯罪行為的故意”。
  
  [基本案情]某服裝廠的職工李某與張某因工作分歧發(fā)生爭吵,李某揚(yáng)言要請人教訓(xùn)張某,并告知張某晚上七點(diǎn)在工廠門口見面。隨后李某約請老鄉(xiāng)五人,未準(zhǔn)備工具,張某約請老鄉(xiāng)十人,準(zhǔn)備了七把50約厘米長的西瓜刀和少許磚頭。雙方于當(dāng)晚七點(diǎn)都前往工廠門口,在即將會(huì)合之時(shí),李某率先上前準(zhǔn)備出手,但未待其動(dòng)手,張某等人從背后掏出西瓜刀和磚頭將李某打到在地,李某的其他同伙見勢便都趕緊逃跑,張某等人乘機(jī)追打,事后張某等人將李某和李某老鄉(xiāng)共兩人打成輕傷。其中查明,張某的老鄉(xiāng)吳某礙于情面,跟隨張某前往案發(fā)地點(diǎn),但其僅在邊上充當(dāng)人頭,未有打斗之舉。
  
  一、本案分歧
  
  本案在適用法律過程中,存在以下兩個(gè)方面的分歧。
  
  (一)關(guān)于如何定性李某的行為
  對此存在兩種意見:第一種意見認(rèn)為李某等人的行為構(gòu)成了聚眾斗毆的既遂,其主要理由是李某積極組織策劃此次事件,糾集多人到斗毆現(xiàn)場已經(jīng)是行為的著手,在雙方即將會(huì)合之時(shí)就擺出斗毆之勢,屬于實(shí)行行為的完成,且聚眾斗毆罪是對合犯,不能存在一方既遂另一方未遂的情形,故構(gòu)成既遂;第二種意見認(rèn)為,雖然聚眾斗毆罪是對合犯,但也要區(qū)別對待雙方的行為,從實(shí)質(zhì)上理解斗毆的實(shí)行行為及其完成,本案中李某等人并未出手即逃走,屬于犯罪的未遂。
  
  (二)關(guān)于如何定性吳某的行為
  對此也存在兩種意見:第一種意見認(rèn)為吳某雖然礙于情面,但主觀上已經(jīng)認(rèn)識到自己行為的目的和后果,在此主觀意圖支配下的聚眾行為具有刑法上的社會(huì)危害性,應(yīng)該按照共同犯罪的從犯處理。第二種意見認(rèn)為吳某因礙于情面而到現(xiàn)場,并未實(shí)施斗毆行為,也無其他組織策劃行為,因其社會(huì)危害性很小,不能認(rèn)定為犯罪。
  
  二、本案評析
  
  對于上述兩個(gè)方面的分析,筆者均同意其中的第二種意見,本文通過全面理解聚眾斗毆罪的故意形態(tài)為其給出如下理由:
  
  (一)聚眾斗毆罪是雙方各自的“共同犯罪”
  聚眾斗毆罪的主體要件是“眾”,即為實(shí)施斗毆而聚集三人或三人以上的行為,既可包括有預(yù)謀的糾集行為,也可以包括臨時(shí)糾集行為。故聚眾斗毆犯罪是一種典型的共同犯罪。在這樣的共同犯罪中,雙方的行為既有聯(lián)系又各自獨(dú)立。一方面。其聯(lián)系表現(xiàn)在聚眾斗毆罪是對合性犯罪,即一方的行為定性離不開對方的回應(yīng),否則行為人的行為就可能構(gòu)成故意傷害或者尋隙滋事等罪,而不是聚眾斗毆罪。聚眾斗毆行為中的每個(gè)主體都認(rèn)識到自己將要或者正在進(jìn)行人數(shù)眾多的斗毆行為,并且積極追求該種行為的發(fā)生。另一方面,聚眾斗毆罪缺乏雙方的共謀,本罪共謀的內(nèi)容不是雙方的首要分子或者其他行為人共同約定、共同策劃舉行一場斗毆,而是雙方各自糾集同伙商議如何組織、策劃、應(yīng)對和指揮攻擊對方身體。由于共謀是雙方各自的獨(dú)立行為,就存在著共謀內(nèi)容是否付諸實(shí)施以及實(shí)施階段的問題。
  所以,對于一方在三人以上,另一方雖然未超過三人,相互斗毆,能否構(gòu)成聚眾斗毆罪?對此不能一概以不符合“聚眾”的對偶性要求而不予認(rèn)定,而應(yīng)依照聚眾斗毆罪的構(gòu)成要件,全面分析案件的主客觀情況。因此,在認(rèn)定聚眾斗毆犯罪中既要考慮雙方的行為整體,即要求行為人主觀上認(rèn)識到該行為的對合性,即使一方認(rèn)識不足三人。但由于行為人已經(jīng)認(rèn)識到自己所參與的斗毆是聚眾性的,也構(gòu)成聚眾斗毆罪;同時(shí)又要獨(dú)自考察單方的行為,從而確定各自犯罪的故意犯罪形態(tài),一方犯罪形態(tài)并不影響另一方犯罪形態(tài)的認(rèn)定。例如在重婚罪中,不知道對方婚姻狀況的一方即不成立該罪。
  在本案中,張某等人明知所實(shí)施的行為是互相毆斗,而且使用工具造成對方身體傷害,行為已經(jīng)既遂。但張某的既遂并不能成為李某等人是否既遂的理由,還要獨(dú)自考察李某等人是否已經(jīng)著手實(shí)行行為以及犯罪是否得逞,這是正確定性李某行為的前提。
  
  (二)李某等人的行為確已構(gòu)成了刑法上的著手
  刑法的人權(quán)保護(hù)與社會(huì)防衛(wèi)是統(tǒng)一的,認(rèn)定犯罪的著手應(yīng)該堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一的原則,行為當(dāng)時(shí)必然有即刻支配該行為的主觀認(rèn)識。具體來說,行為人在主觀上以直接實(shí)施刑法分則規(guī)定的該罪實(shí)行行為為直接目的,并且客觀上已經(jīng)實(shí)施了對犯罪客體有明顯而現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)的行為之時(shí)方能認(rèn)定為著手。
  依據(jù)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),就可以將聚眾斗毆的預(yù)備行為與著手行為區(qū)別開來。本案中行為人在準(zhǔn)備工具、糾集老鄉(xiāng)行為之時(shí),支配該行為的主觀直接目的不是要斗毆,而是為斗毆準(zhǔn)備工具,也沒有對刑法所保護(hù)的社會(huì)公共秩序產(chǎn)生明顯而緊迫的危險(xiǎn)。而當(dāng)李某和張某等人完成組織、策劃和聚眾行為后,雙方已經(jīng)處于對峙狀態(tài),雙方行為人即刻的主觀狀態(tài)也發(fā)生了變化,即以實(shí)施互毆為直接目的,雙方相互接近,隨時(shí)可以而且極有可能斗毆,對刑法所保護(hù)的社會(huì)生活之穩(wěn)定有序產(chǎn)生了緊迫的危險(xiǎn),成為實(shí)行行為的起點(diǎn),故本案雙方行為人都實(shí)施了著手行為。
  
  (三)李某等人的行為確屬刑法上的實(shí)行行為
  實(shí)行行為的認(rèn)定與著手行為的認(rèn)定是同理的。對實(shí)行行為的認(rèn)定應(yīng)該考察客體的受侵犯程度。事實(shí)上,刑法之所以區(qū)別預(yù)備行為與實(shí)行行為。不在于該行為是否屬于犯罪客觀要件,而是該種行為對客體所造成危險(xiǎn)的程度不同。因此,當(dāng)行為人舉槍瞄準(zhǔn)時(shí)且被害人基本上在其能射殺的范圍內(nèi),則該行為已經(jīng)使被害人的生命安全處于緊迫而現(xiàn)實(shí)的危險(xiǎn)中,應(yīng)認(rèn)定已經(jīng)著手了實(shí)行行為。聚眾斗毆罪的認(rèn)定也應(yīng)當(dāng)考察客體受侵犯的危險(xiǎn)程度,在本案中,雙方當(dāng)事人已經(jīng)劍拔弩張,主觀認(rèn)識已經(jīng)從準(zhǔn)備工具進(jìn)入實(shí)施打斗階段,行為人的對陣、握拳、控制工具等行為使社會(huì)的安寧與穩(wěn)定幾乎處于必然的被侵犯狀態(tài),雙方的行為都屬于實(shí)行行為。
  
  (四)李某等人因意志以外的因素而未得逞
  關(guān)于犯罪是否得逞,有目的說、結(jié)果說和具體犯罪構(gòu)成要件齊備說。目的說不宜實(shí)踐,如行為人本想偽造巨額貨幣,不能因此目的未實(shí)現(xiàn)只能定為未遂。結(jié)果說則將所有犯罪都視為結(jié)果犯,與刑法規(guī)定相悖。無論何種犯罪形態(tài)都是齊備犯罪構(gòu)成要件的,否則不能構(gòu)罪,故犯罪構(gòu)成要件齊備的說法似亦不妥。不過雖然任何犯罪形態(tài)都要各自的要件,但要件中的要素則是有區(qū)別的,因此“犯罪構(gòu)成要件要素齊備”說法更準(zhǔn)確,也是可取的。在司法實(shí)踐中,危險(xiǎn)犯、結(jié)果犯與行為犯的構(gòu)成要件要素是不同的。根據(jù)我國刑罰,行為犯是依照刑法的規(guī)定,行為人只要實(shí)施了刑法分則所規(guī)定的某種行為,就構(gòu)成了該種犯罪既遂的一種特殊的犯罪形態(tài)。行為犯中又有單一行為犯與復(fù)合行為犯。聚眾斗毆罪則是復(fù)合行為犯,聚眾行為是其手段行為,斗毆行為是其目的行為。對于復(fù)合行為犯,構(gòu)成某種犯罪的既遂必須實(shí)施兩個(gè)以上不獨(dú)立構(gòu)成犯罪的實(shí)行行為,即手段行為和目的行為均已實(shí)施完畢。如前所述,在對合犯中,應(yīng)該分別認(rèn)定各方的行為。在本案當(dāng)中,李某雖然完成了聚眾行為,但其并未實(shí)施攻擊對方身體的行為。并且其未能實(shí)施目的行為乃是因?yàn)槠湟庵疽酝獾脑颍世钅车热说男袨橹荒苷J(rèn)定為犯罪的未遂。
  
  (五)吳某不屬于積極參加者
  對行為的評價(jià)應(yīng)遵循從客觀要件評價(jià)到主觀要件評價(jià)的過程,如果行為人雖然有故意的主觀認(rèn)識和態(tài)度,但其并未實(shí)施任何受刑法規(guī)制的行為,則其就不可能構(gòu)成犯罪,也不能把該種主觀內(nèi)容稱為犯罪的故意,因?yàn)榉缸锕室獗仨毷恰爸湟呀?jīng)構(gòu)成犯罪行為的故意”。我們認(rèn)為,對吳某的行為認(rèn)定主要看他是否屬于《刑法》第292條規(guī)定的“積極參加”。刑法之所以要將積極參加者和非積極參加區(qū)別開來處罰。是考慮到非積極參加者對促成犯罪的發(fā)生和嚴(yán)重后果的出現(xiàn)的作用很小,鼓勵(lì)聚眾斗毆人員主動(dòng)放棄犯罪,體現(xiàn)刑法的寬嚴(yán)相濟(jì)精神。據(jù)此,筆者認(rèn)為積極參加者應(yīng)該具有組織、策劃、指揮、煽動(dòng)斗毆、動(dòng)手斗毆、準(zhǔn)備工具等行為的一種或者多種行為。如果吳某僅僅是站在邊上未實(shí)施斗毆行為,也無組織等行為,也無為其他行為人提供精神鼓勵(lì)等行為的,則不應(yīng)該將其認(rèn)定為聚眾斗毆,根據(jù)刑法的規(guī)定,不能追究其刑事責(zé)

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