范 婷
(甘肅明源律師事務所 甘肅 蘭州 730050)
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法院系統改革構想
范 婷
(甘肅明源律師事務所 甘肅 蘭州 730050)
法院改革,呼聲不斷,所有的倡導者,都認為:中國應該學習西方,實行三權分立原則,讓法院獨立。本文中,將主要分析此種說法的片面性,以及極端性。并闡述個人拙見,即:法院的改革,最根本的并非法院獨立,因為這并不符合中國的國情。對于我國來說,如果能夠合理的將仲裁制度與陪審員制度結合起來,那么,這將是法院發揮職能的一大進步。
法院改革;獨立;公選
今天的社會,群體性事件、上訪事件已經屢見不鮮,究其原因,我將其定位為司法制度的不健全。為什么此處單單提到了“司法制度”?而非“國家體制”、“政治制度”等?正是應了“法治興則國昌;法治明則國強”的道理。梁啟超在《中國少年論》中提到:“夫國也者,何物也?有土地,有人民,以居于其土地之人民,而治其所居之土地之事,自制法律而自守之,有主權,有服從,人人皆主權者,人人皆服從者。夫如是斯謂之完全成立之國。”文中的“自制法律而守之”,就是提倡要結合國情,制定適合國家自身發展的法律。而今天的社會現狀是:提倡改革者,大多都在套用西方的制度。并非這些制度不好,而是它不適合中國。“橘生淮南則為橘,橘生淮北則為枳”。西方優秀的制度,我們可以借鑒,但是不能生搬硬套。
就目前來看,我國本土對于法院的改革問題,主要存在以下幾種聲音:
第一,法院獨立。大多數人認為:西方的三權分立制度,使得司法系統獨立于行政系統,不受其領導,自然不受其約束。而我國之所以會出現如此多的干涉司法、司法不公問題,最根本的問題是我國的法院要接受政府的領導,不獨立所致。因此,只要將法院獨立于政府部門,這種不公的現象就會明顯的改善。
第二,法官獨立。此種呼吁者,看到了“法院獨立”在中國是行不通的。因此,他們將目標縮小,定格到法院系統內部,主張:逐步取消法院內部行政職務,真正實行法官等級制度。如此一來,法官就可以不用接受來自上級領導的壓力,獨立自主的辦案子。他們認為:三權分立制度在中國無法實施的情況下,讓法官獨立,是最好的辦法,也是最容易的辦法。
第三,以張明楷教授為代表的呼吁者認為:當務之急是要做好如下幾點:第一,禁止任何法院、檢察院招錄沒有通過司法考試的人員從事審判、檢察業務。第二,改革司法考試的方式與內容。第三,將國家法官學院與國家檢察官學院合并為司法研修院,只有通過司考并且經過司法研修的人員才能從事司法活動。此種主張主要是從提高法官、檢察官素質方面入手的。重在提高國家法律工作者的業務能力及素質。
第四,引進美國的陪審員制度。陪審員,又稱為“臨時裁判委員會”,一個案件中,有十二名陪審員,只有九個以上的人意見一致,才能定案,否則就需要陪審員重新審議。在美國,除不在本地居住、不通曉英語以及聽力有缺陷、有犯罪記錄的美國人、律師、消防隊員,沒有資格擔任陪審員,其他都是陪審員,這是美國公民的一項基本義務,任何滿足條件的公民都不可避免的成為了陪審員。在中國引入此制度,將滿足條件的每個公民都列為陪審員,具體案件中,由當事人自行選擇一定數量的陪審員,他們認為:這樣的案件處理結果,是最公正的,也是社會效果最好的。
上述四種聲音,都有自己合理性的考慮,但是,卻都相應的存在著一定的問題,缺乏可操作性。第一種聲音和第二種聲音單單提倡在中國實行法院獨立、法官獨立,這只是一味的在照抄西方制度,并未考慮中國的實際情況。我國實行的是一黨執政制度,“堅持黨的領導不動搖”,這是基本方針,也是一個不可動搖的方針。這就意味著:任何公民、任何組織都要接受中國共產黨的領導。有領導與被領導的關系,“獨立”一說就無從談起。法院獨立、法官獨立在中國也是行不通的。第三種聲音主要的主張就是在節選法官隊伍的過程中,注重法官業務素質能力。無論是在過去,還是今天,這都是毫無疑問、必須認真落實的。問題是:僅僅節選業務素質高的人進入法院系統,就可以提高法院的辦案能力嗎?制度有問題,素質再高也是白搭。“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”的人,人人都想做,人人都很難。所以,僅僅從法官素質入手,來提高法院的辦案能力,減少冤假錯案,只是一個美好的愿望。第四種聲音看來是最合理的制度了,可是,我考慮的問題是:法院對一個案件的處理結果,追求的是社會效果、法律效果以及政治效果的統一,采用陪審員制度,我們可以追求社會效果,可是法律效果從何保證?畢竟懂法的公民只是很少的一部分,大多數公民對于法律,沒有任何的概念。這樣一來,如果一味的追求社會效果而放棄了法律效果,那么,法律的存在還有什么意義跟價值?
以上四種聲音,都有各自的利弊,如果能將其整合起來,各取其利,避其害,形成一套既有改革的意義,又有可操作性的制度,此種構想藍圖是很難,但是都需要我們每個公民積極的努力。
陪審員制度,中國目前也是有的,只是起的作用不太大。現實中,我國的陪審員,大多來自于各大高校的法學院教授,或者就是其他行業的法學界有威望的前輩,這種選擇陪審員的方式,我個人認為是很有益的。將美國的陪審員制度和我國的陪審員制度結合起來,不要讓每個公民都成為陪審員,選擇懂法、有威望的社會精英,組成一支優秀的陪審員隊伍。審理案件時,由當事人自行選擇其中的三人或五人,組成一個審理團隊,進行案件的審理。
取消“法官”這個稱呼,讓法院成為一個審理案件的固定場所,法院的工作人員,只需要負責立案、管理案卷檔案等基本工作,案件的審理,全部交由陪審員來完成,不過,此時,應該不再稱呼為“陪審員”,重新換個名稱。姑且稱之為“審判員”吧。
如此的構想,我個人認為,是可以做到社會效果、法律效果以及政治效果的統一的。由當事人自己選擇審判人員,是為了社會效果;選擇法學界的精英成為審理人員是為了追求法律效果;當法律效果與社會效果同時存在的情況下,社會效果自然不是問題。
此種做法的弊端是:這種方法來選擇審判員,數量自然不會太多,而且都是具有自己本職工作的人,對于審判工作,就是一個兼職。如此一來,案件數量多,審理人員少,就會成為此種方式最大的一個問題。針對此問題,我暫時沒有較好的辦法,因此說,此種制度,只是一個構想藍圖,還需要進一步的考量與完善。
法院的改革問題,是一個長期存在的話題,也是一個棘手的問題。如何才能減少冤假錯案,提高辦案效率,是我們改革的重點,希望在此路途中,我們每個人都能為之盡一點微薄之力。
D926.2
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1672-5832(2015)12-0215-01