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強迫他人書寫收條、借條行為的定性分析

2017-12-13 10:09:28王金鳳
中國檢察官 2017年22期

文◎王 海 林 昇 王金鳳

強迫他人書寫收條、借條行為的定性分析

文◎王 海*林 昇*王金鳳*

一、基本案情

2015年2月,王某開辦了A制鞋廠。同年5月,王某與張某簽訂了轉讓協議,約定王某將A廠轉讓給張某控制的B公司,轉讓費20萬元。王某隨即將A廠設備、原材料、半成品等搬至B公司,B公司對設備、車間進行了改造。合同簽訂后,張某未按約定支付王某轉讓費20萬元,并聯系王某到B公司會議室“談判”。談判過程中,張某、楊某、李某等6人關閉會議室門窗,對王某實施毆打致其輕傷。王某被迫承認詐騙B公司后,張某等人繼續強迫王某寫下 “收到B公司20萬元”的收條和“借到B公司25萬元”的借條。后因他人報案,公安機關將張某等6人抓獲歸案。

二、分歧意見

對張某等6人如何定罪,存在三種不同意見:

第一種意見認為,張某等人將王某毆打致輕傷的行為構成故意傷害罪。由于“侵犯財產類犯罪”的對象僅限于現實、有形的動產,不包括無形、可期待的財產性利益,因此張某等人強迫王某書寫收條、借條的行為本身,不應評價為犯罪。

第二種意見認為,張某等人的暴力意圖是使王某產生精神恐懼,不是直接搶奪財物,張某等人強迫王某書寫收條、借條的行為構成敲詐勒索罪,將王某毆打致輕傷的行為構成故意傷害罪,應數罪并罰。

第三種意見認為,張某等人以暴力、脅迫手段逼迫王某書寫收條、借條的行為,符合搶劫罪的核心構成要件,應以搶劫罪定罪處罰。

三、評析意見

我們同意第三種意見。理由如下:

(一)收條、借條均代表著相應的財產性利益,張某等人強迫王某書寫收條、借條的行為,符合搶劫罪的對象要件

盡管我國刑法未直接規定財產性利益屬于侵犯財產罪的犯罪對象,但“侵犯財產罪”的“財產”不應僅作狹義理解,而應包括財產性利益。一是我國刑法理論界的主流觀點認為,財產性利益具有財產價值,在一定條件下可以轉化為現金或其他財物,是值得保護的重要利益。[1]從保護財產權的法益角度看,我國刑法第五章“侵犯財產罪”中的“財物”,不應限定于有形財物,也包括以其他形式存在的財產性利益。二是將財產性利益納入“財物”范疇符合我國當前的立法精神。如2016年最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第12條即明確規定,賄賂犯罪中的“財物”,包括貨幣、物品和財產性利益。財產性利益即可以是折算為貨幣的物質利益,如房屋裝修、債務免除等,也可以是需要支付貨幣的其他利益如會員服務、旅游等。三是將財產性利益納入“財物”范疇符合國際刑法的發展趨勢。目前,德國、日本、韓國等主要法治國家,都在刑法典中明確將財產性利益納入侵財類犯罪的保護對象。如《日本刑法典》第236條、《韓國刑法典》第333條分別在盜竊罪、搶劫罪中,將財產性利益作為犯罪對象予以保護。結合本案,收條和借條,就其本身來說,雖然不是有形財物,其經濟價值也微乎其微,但從民事法律關系看,借條是表明雙方建立債權債務關系的債權憑證,證明債權人和債務人之間存在著權利義務關系,借條一旦開出,出具方即負擔某種債務。收條則是雙方債權債務關系消滅的債權憑證,債權人寫下收條則意味著日后返還款項請求權的消除。借條、收條等債權憑證,在實質上均代表一定數額的財產性利益。因此,本案中張某等人采用暴力、脅迫手段逼迫他人寫下收條、借條的行為,侵害了他人的財產性利益,符合搶劫罪的對象要件。

(二)從是否當場使用暴力、使用暴力的原因、程度及后果等方面綜合分析,張某等人的行為更符合搶劫罪的構成要件

對此類行為究竟如何定性,最主要的分歧在于定搶劫罪還是敲詐勒索罪。在立法上,雖然《最高人民法院(2000)刑他字第9號批復》規定,強迫他人寫下收條、借條的行為應認定為搶劫罪,但2014年最高人民檢察院《關于強迫借貸行為適用法律問題的批復》又規定,行為人以借貸為名采用暴力、脅迫手段獲取他人財物,以搶劫罪或者敲詐勒索罪定罪處罰。立法上不確定,司法上同樣混亂。如在“韓某敲詐勒索案”中,南京市高淳區人民法院認為,韓某為抵賴債務,采用暴力、脅迫手段,強迫他人寫下收條和借條,構成敲詐勒索罪。而在“習海珠搶劫案”中,江西省高院認為,習海珠等人以暴力、脅迫手段逼迫被害人彭某某寫下75萬元收條的行為,構成搶劫罪。[2]對此,我們認為,應回歸搶劫罪和敲詐勒索罪的核心構成要件,結合以下要素進行綜合分析(詳見思維導圖):

1.是否當場使用暴力。搶劫罪的行為內容是當場使用暴力或者以當場使用暴力相威脅;敲詐勒索罪的行為內容主要是威脅、恐嚇,可以通過暴力威脅,也可以通過宣揚被害人隱私、設置困境等方式要挾,讓對方產生恐懼心理,敲詐勒索罪可以包含但并不必然包含暴力內容。如果被害人寫下收條、借條時,行為人沒有當場實施暴力行為或以暴力相威脅,被害人僅基于威脅、恐嚇所產生的恐懼心理而寫下收條、借條,不符合搶劫罪的“當場暴力”特征,不能認定為搶劫罪,宜認定為敲詐勒索罪。

2.使用暴力的原因。搶劫罪中,行為人使用暴力的目的是壓制對方反抗,從而劫取被害人的財產,被害人除了交出財物并無其他選擇,否則人身將會受到巨大侵害。敲詐勒索罪中,行為人使用暴力的目的則是強化威脅效果、讓對方產生恐懼心理,而被害人基于該恐懼心理向行為人或第三人處分財產。可見,如果行為人使用暴力的原因僅僅是讓被害人產生恐懼心理,而迫使被害人基于恐懼心理寫下收條、借條的,宜認定為敲詐勒索罪;如果行為人使用暴力的原因是迫使被害人寫下收條、借條,即“當場暴力”是被害人交付財物的直接原因力時[3],則宜認定為搶劫罪。

3.暴力程度及后果。敲詐勒索罪的暴力程度較搶劫罪明顯輕微,并未達到足以“壓制被害人反抗”的程度。在逼迫被害人書寫收條、借條過程中,行為人即便使用暴力,如果其暴力程度較為輕微,并無造成被害人輕傷及以上的后果,宜認定為敲詐勒索罪;反之,如果行為人強迫被害人書寫收條、借條的暴力達到壓制被害人反抗的程度,甚至造成被害人輕傷以上后果,該暴力程度遠遠超過了敲詐勒索罪的輕微暴力程度,而且僅認定敲詐勒索無法評價被害人輕傷的后果,該情況宜以搶劫罪論處。

4.時間的緊迫性和是否當場占有轉移財產性利益。搶劫罪表現為行為人劫取財物一般應在同一時間、同一地點,即“當場”取財。敲詐勒索罪則沒有此限定,而是給被害人一定的延緩時間,行為人既可以當場取得財物,也可以在實施威脅、恐嚇之后的一定時間內取得財物。如果行為人給予被害人一定的緩沖時間交付財物,或者并未當場占有財物、日后再獲取財物,宜認定為敲詐勒索罪;而如果被害人一直在行為人的暴力脅迫下當場交付財物、或轉移財產性利益的,宜以搶劫罪論處。

(思維導圖)

結合本案,張某等人當場使用拳打腳踢、棍棒擊打等暴力、脅迫手段,且該暴力手段達到了足以壓制王某反抗的程度。王某孤身一人,張某一方則多達六人,雙方力量相差懸殊。張某等人將王某關閉在B公司會議室里,對其實施暴力毆打,王某根本無力反抗而寫下字據,可以認定王某被迫寫下字據與張某等人暴力毆打存在直接因果關系。王某被打至輕傷,亦證明張某等人的暴力行為超過“輕微”程度。在此情況下,王某被迫寫下20萬元收條、25萬元借條。因此,從是否當場使用暴力、使用暴力的原因、程度及后果等方面綜合分析,張某等人的行為更符合搶劫罪的構成要件。

(三)收條與借條在法律關系上具有不同的性質,以搶劫罪定罪并區別對待能夠實現罰當其罪

搶劫罪侵犯的是人身權和財產權,而敲詐勒索罪主要侵犯的是財產權。從對財產權侵犯的角度看,應以行為人是否實際劫取、控制他人財產作為判斷犯罪既遂與否的標準。但由于收條與借條在法律關系上具有不同的性質,強迫他人寫下收條與強迫他人寫下借條在判斷既未遂上存在不同。收條雖不是有形財物,但卻能夠證明雙方債權債務消滅。行為人強迫被害人寫下收條,意味著雙方前期的債權債務關系隨即消滅,行為人當即實現了非法占有收條所代表的財產性利益,犯罪已經既遂。而行為人強迫被害人寫下借條,是以非法方式在雙方間創設了一個新的債權債務關系。被害人寫下借條時,行為人的財產并未立即增加,被害人的財產性利益并未立即減少,行為人取得借條并不意味著財產性利益的必然轉移,其能否最終獲得財產還依賴后續訴訟等相關程序,因而系犯罪未遂。需要說明的是,收條、借條雖然代表著一定的財產性利益,但其與現實的有形財物畢竟存在差別,二者不能完全劃等號,即便在定性上根據案情可以認定為搶劫罪,但在量刑時也不能單純以借條、收條所載明數額作為行為人搶劫的具體犯罪數額。倘若行為人迫使被害人寫下數額過大的收條和借條,僅憑載明的數額來具體量刑,顯然會造成量刑失衡。因此,將收條、借條所記載的數額作為量刑情節之一,并結合案情綜合考慮,才能做到罰當其罪。結合本案,張某等人采用暴力方式,強迫王某寫下20萬元收條的行為,因前期合法債權即時消滅,財產性利益已完成轉移,屬于搶劫罪既遂;強迫王某寫下25萬元借條的行為,因財產性利益沒有當場轉移,屬于搶劫罪未遂。同時,在量刑時,不單純以收條、借條所記載的數額作為搶劫罪的犯罪數額,亦能給司法裁量留有余地,實現罰當其罪。

注釋:

[1]張明楷:《刑法學》(第五版),法律出版社 2016年版,第933頁。

[2]杜曦明等:《習海珠搶劫案》,載《刑事審判參考》第102集1063號。

[3]李會彬:《搶劫罪與敲詐勒索罪的界分:“兩個當場”實質內涵新探》,載《江西社會科學》2016年第12期。

*四川省人民檢察院[610031]

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