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不動產抵押登記被撤銷后相關法律問題探究

2024-06-11 21:02:25潘修平陳彥彤
關鍵詞:抵押制度

潘修平,陳彥彤

(北京郵電大學,北京 100876)

一、緒論

隨著商事活動的繁榮發展,為保證商事活動中債權的實現,產生了多種類型的擔保方式。其中,不動產抵押就是典型的擔保方式之一。由于不動產具有較高的商業價值,因而受到普遍關注。不動產抵押權是各種民商事活動中的重要財產利益,不動產抵押登記則是確認抵押權屬的重要依據。我國法律明確規定,不動產抵押應當辦理登記;未經登記的不動產抵押合同,不發生設定抵押權的法律效力;是否辦理不動產抵押登記,不影響不動產抵押合同發生法律效力。因此,在未經登記的不動產抵押情況下,法律已明確規定抵押權無效,抵押權人可以按照抵押合同的約定,要求抵押人承擔連帶賠償責任。實踐中,有關不動產抵押登記的情形,不僅包括已登記和未登記兩種情形,還包括已經登記的抵押權被撤銷、被注銷等情形(以下統稱“被撤銷”)。在此情形中,如果法院已經判決抵押權有效,之后抵押權登記被撤銷,那么原判決的抵押權是否仍然有效;上述情形下,如何界定抵押權和抵押合同的效力,以及如何承擔擔保責任或賠償責任等問題,現行法律尚無具體規定。在不動產抵押登記被撤銷的情形下,如何保護與救濟利害關系人的合法權益,更是蘊含著民事訴訟路徑與行政訴訟路徑的沖突難題。此時,行政機關以積極參與者的身份介入民事法律關系從產生到消滅的過程,構成了對民事主體意思自治的必要限制。不動產抵押登記案件同時涉及行政訴訟領域與民事訴訟領域,在司法實踐中具有多種審理機制。由于行政訴訟與民事訴訟審判標準不同,極易造成判決之間的沖突。當事人通過某一種訴訟路徑沒有實現訴求后,將會轉而尋求另一種訴訟路徑,從而造成司法資源的浪費。

在我國市場經濟快速發展的趨勢下,現行的擔保制度面臨著新的需求與挑戰,完善法律制度應當從回應市場經濟的需求入手。在我國現行法律框架下,筆者通過分析歸納司法實踐中不動產抵押登記被撤銷后的訴訟案件,嘗試探尋不動產抵押登記被撤銷后抵押權的實現與責任承擔中存在的問題,以期為完善不動產抵押登記制度提出可供參考的路徑選擇。

二、不動產抵押登記的效力

(一)相關學說厘定

1.不動產抵押合同的性質

學界對于不動產抵押合同性質的爭議,主要有以下幾種觀點。一是物權行為說。該學說認為不動產抵押合同的性質為物權合同,不動產抵押合同的目的是產生抵押權這一物權變動后果,并非在當事人之間設定債權債務。二是債權行為說。該學說認為不動產抵押合同的性質屬于債權合同,其具備債權合同的全部要素,簽訂該類合同并不會直接發生物權變動。不動產抵押登記屬于事實行為,并不具有法律行為上的意義[1]。三是物權行為與債權行為二分說。主張該學說的主要代表人物王澤鑒先生認為,抵押權的約定為負擔行為即債權行為,而抵押權的設定為處分行為即物權行為,兩者在概念上應當嚴格區別[2]。

2.不動產登記行為的屬性

一是認為不動產登記行為屬于行政事實行為。該學說認為,不動產物權變動發生的基礎仍是當事人的意思自治,而非不動產登記。不動產登記是法律規定的生效要件。章劍生教授認為,不動產登記本身不具有登記機關的“意思表示”,其法律效力也是由《中華人民共和國民法典》(以下簡稱《民法典》)所規定的,故不動產登記行為不具有行政決定的“表意性”,其性質屬于“表示性”的行政事實行為[3]。

二是認為不動產登記行為屬于民事行為。最高人民法院法官楊臨萍認為,不動產登記是一種行政機關作出的物權公示行為。作為物權登記的不動產登記既未賦予權利,也未免除義務,更沒有設定權利或剝奪權利,因此不屬于行政確認行為或行政許可行為。應當將不動產登記行為定性為民事行為上的物權公示行為[4]。

三是認為不動產登記行為屬于公私混合的行為。該學說認為,登記行為的動因和效力來源于民法,但是登記的目的卻是取得行政機關所給予的公信力。不動產登記行為在物權變動中具有公示公信效力,因此將不動產登記的性質界定為行政行為或民事行為均不準確,其應是一種公私混合的行為。王利明教授認為,不動產登記以當事人的合意為基礎,整個登記過程并沒有創設新的權利義務關系。但是,登記機構屬于國家機構,如果登記機構沒有按照法律規定的程序進行活動,當事人有權就登記機構的行政不作為提起行政訴訟,因此,將不動產登記行為界定為公私混合的行為更為恰當[5]。

(二)不動產登記簿的效力

1.不動產登記簿的推定力

不動產登記簿的推定力,也稱為“不動產登記簿正確性的推定”,是指不動產物權記載于不動產登記簿后,推定該登記簿上所記載的物權的歸屬和內容與真實的物權的歸屬和內容是一致的。按照標的不同,可以將推定分類為事實推定和權利推定。不動產登記簿的推定力標的是某種權利是否存在,至于產生登記的原因,諸如買賣、贈與等行為的存在與否,并不在考慮范圍之內。因此,不動產登記簿的推定力應當理解為一種權利推定。同時,按照效果不同,可以將推定分類為積極推定與消極推定。不動產登記簿的積極推定,是指某人只要在不動產登記簿上登記了物權,就推定某人按照登記簿上的記載享有該物權;不動產登記簿的消極推定,是指凡在不動產登記簿上涂銷了某一物權的,則推定該權證已不復存在。倘若某一物權根本沒有被記載,就無法適用消極推定。

認可不動產登記簿推定力的意義在于交易的安全與效率。由于不動產交易中普遍使用不動產登記簿,不動產物權的變動常常被登記簿所記載,登記簿具有清晰展示不動產上各種物權內容的功能。所以,從事不動產交易的當事人會對登記簿的記載產生信賴,從而保障交易安全,提高交易效率。

2.不動產登記簿的公信力

不動產登記簿的公信力,也被稱為“不動產善意取得”,是指即便不動產登記簿上記載的物權歸屬、狀態等內容與真實內容不一致,信賴該登記簿記載之人仍然取得該不動產物權。為了使不動產登記取得能夠讓民商事主體信服的法律效力,不動產登記以國家信用為基礎,以國家行為的權威性為保障,由行政機關組織實施。在國家信用的保障下,能夠最大限度地保護善意第三人的信賴利益與交易安全。

不動產登記簿公信力的意義在于維護交易安全、降低交易成本,從而促進市場經濟的發展。在商事活動中,如果要求所有的當事人都對抵押人有無處分權進行詳盡調查,在程序、時間、經費上都會遇到的相應的困難,導致交易成本增加,交易速度減緩,不利于商品經濟的發展。登記公信力制度為商事交易確立了一個明確、合理和可信賴的行為標準[6]。

三、不動產抵押登記實證中出現的問題

(一)相關案例與訴訟情況

2015年,喻某與L市建通房地產開發有限公司(以下簡稱“L建通”)因民間借貸產生法律糾紛。L建通兩塊土地使用權被法院查封,但是人民法院的協助執行通知書僅送達給L市國土局,未送達L市房管局。在前述土地查封期間內,L建通以該土地上的在建工程,為債務人湖北G科技有限公司(以下簡稱“湖北G”)在民生銀行的貸款設定了抵押擔保,簽訂了抵押合同,并在L市房管局辦理了抵押登記,取得了抵押權證。

2018年,喻某提起民事訴訟,請求認定抵押權無效。兩級人民法院審理后,皆認定抵押合同有效。喻某不服提起再審,再次被駁回。2019年,由于湖北G貸款逾期,民生銀行起訴至湖北省高級人民法院。后信達公司受讓了民生銀行對湖北G的債權,信達公司變更為該案的原告(債權人)。喻某作為第三人參與該案的審理。人民法院認定,信達公司對在建工程享有抵押權,對拍賣、變賣L建通在建工程的所得價款享有優先受償權。該案一審判決后,當事人均未提起上訴,一審判決生效。

民事訴訟程序結束后,喻某又提起行政訴訟,要求撤銷抵押登記。一審法院經審理,認為抵押登記行為違法,但抵押權人屬于善意第三人,撤銷抵押登記存在阻卻事由,因此依法未予撤銷,駁回了喻某的訴訟請求。喻某與L建通不服判決提起上訴,二審法院經審理認為:民生銀行作為有審查能力的專業金融機構,怠于審慎審查L建通公司申請抵押登記的相關材料,不符合法律規定的善意第三人條件,且其利益不屬于國家利益或社會公共利益保護的范疇,因此判決撤銷在建工程抵押登記。之后,L建通向湖北省高級人民法院申請再審,認為在建工程抵押登記已被撤銷,原判決中信達公司對在建工程享有抵押權的基礎不復存在,請求撤銷原判決。

本案的爭議焦點是,在法院已經判決信達公司對抵押的在建工程享有抵押權的情況下,抵押登記被撤銷后,原判決中的抵押權是否還有效。湖北省高級人民法院經審查認為,根據《中華人民共和國物權法》第179條、第180條的規定,抵押權的標的為抵押人的財產,而非財產的物權憑證,也非抵押權證,故除因辦理者串通偽造申報材料損害他人利益的情形外,即便案涉權證因其他行政行為合法性原因被認為違法或被撤銷,均不影響抵押權的效力。湖北省高級人民法院據此作出(2022)鄂民申1066號《民事裁定書》,駁回L建通的再審申請。

(二)不動產抵押登記中存在的問題

1.缺乏明確具體的法律規定

在上述案例裁判中,對于案涉抵押登記被撤銷后,抵押權的效力如何確定的問題,無法找到具體的法律規定。

依據我國現有法律規定,不動產抵押應當辦理登記,未經登記的不動產抵押合同不發生設定抵押權的法律效力。《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民法典〉有關擔保制度的解釋》(以下簡稱《民法典擔保制度解釋》)第46條對未辦理抵押登記時抵押人的責任也予以明確規定,即因抵押人的原因導致不能辦理抵押登記的,債權人可以請求抵押人在約定的擔保范圍內承擔責任。

《民法典擔保制度解釋》對未經登記的不動產抵押行為作出了明確規定,但對于該規定是否可以推定適用于抵押權登記被撤銷或被注銷的情況,仍不甚明確。對于沒有作出明確規定的原因,筆者認為是基于傳統民法理論,即《民法典》第155條的規定:“被撤銷的民事法律行為自始沒有法律約束力”。該條不存在例外情形,因此可以理解為《民法典》默認被撤銷的抵押登記行為自始沒有法律效力。但是,對于前文所述不動產抵押登記行為的性質,學界存在爭議,若不認為抵押登記行為屬于民事法律行為,便不能適用《民法典》155條的規定。筆者贊同不動產抵押行為屬于公私混合行為的學說。傳統的行政法理論認為,具體行政行為被撤銷的效力可以溯及至該具體行政行為成立之日,也就是沒有溯及既往的效力。但也存在例外情況,即根據法律規定或是涉及公共利益等情況,可以自撤銷之日起無效。該理論為行政行為被撤銷后的法律效力留下了適用的空間。基于抵押登記行為的特殊屬性和民法與行政法傳統理論的不一致,筆者認為,對于抵押登記行為被撤銷后的法律效力問題,亟待立法作出明確規定。

2.忽略抵押權人利益的保護

對于抵押權人利益的保護,是基于登記簿的推定力和公信力而產生的。

在登記簿推定力理論中,抵押權人可以對任意第三人主張登記效力;第三人則可以在訴訟中,通過提出證據的方式推翻抵押登記,以達到否定抵押權效力的目的。單從理論上看,第三人要承擔較重的證明任務,抵押權人在訴訟中則處于較為有利的地位。但是,通過上述案情可以發現,實際情況并非如此。抵押權人在訴訟中主張優先受償權時,需要承擔繁重的證明責任。首先,抵押權人需要向法院證明抵押權、債權的有效性;其次,還要證明債權的數額與履行情況、抵押權的實現條件等。在此過程中,抵押權人既要面對與債務人、抵押人的爭議,還要面對抵押人的其他債權人的異議。在上述案例中,通過與其他債權人的民事訴訟,抵押權人已證明自己的善意,抵押權已被判決為有效,但抵押權人仍然需要面對其他債權人提起的行政訴訟與民事再審。面對其他債權人已經確定的債權,抵押權人的權利具有不確定性,抵押權人優先受償權的實現面臨著重重困難。作為一種保護手段的不動產抵押登記的推定力,在實踐中卻難以用于減輕抵押權人的舉證責任。

從登記簿的公信力來看,抵押權人基于抵押權登記的公信力而產生的信賴利益,應當受到法律保護。抵押權人的信賴利益是在抵押權登記之日起才產生的[7],該信賴利益不因抵押登記的撤銷而自始滅失。抵押權人正是基于對登記的信賴利益即公信力,才設定抵押權,債權人才與債務人產生了債權債務關系。主債權和抵押權在抵押權登記后生效,即使該抵押登記被撤銷,公信力也是不可逆的。在民事訴訟中,法院的裁判對抵押權人的審查義務作出嚴格的要求;在行政訴訟中,基于行政機關的錯誤而撤銷登記時,法院又對該撤銷行為是否對公共利益造成損害進行嚴格審定。法院往往會根據申請設立抵押登記提交的材料不真實、登記機關未盡到審慎審查義務、無權設立抵押等情形而撤銷抵押登記。在行政訴訟中,抵押權人通常作為第三人參與訴訟,其訴訟地位不占優勢;法院也往往在行政判決中不受登記簿推定力和公信力的約束,忽略了對抵押權人利益的保護。

3.行政訴訟路徑與民事訴訟路徑存在沖突

基于前文所述,不動產登記行為的性質存在多種學說分歧,因此,對于不動產登記行為的訴訟同樣存在多種審理方式上的分歧。目前,對于此類案件,司法實踐中存在分別審理和合并審理的模式。

對于分別審理模式,是采用先行后民方式還是先民后行方式沒有硬性規定。在司法實踐中,首先,當事人在面對不動產登記民行交叉案件時,會本著追求自身利益最大化的目標,向法院提起民事或行政訴訟。當最終判決結果于己不利時,當事人會選擇采用另外一種訴訟程序解決爭議,造成民事、行政訴訟程序的運行混亂。其次,不動產登記訴訟中,物權權屬爭議與登記行為是否違法的認定,是受案法院始終無法回避的問題。行政判決無法涉足諸如抵押合同的效力、是否屬于善意取得等民事法律關系的認定,民事判決同樣不能對登記機關的行為進行評判。民事、行政訴訟審查對象與標準不同,必然導致判決結果出現沖突。而民事訴訟與行政訴訟程序缺少相應的銜接機制,勢必會拉長案件的審理期限,使得不動產登記爭議在短時間內難以解決[8]。另外,上述案件中采取的是分別審理模式,行政判決撤銷了抵押權,否認了民事判決,就會出現判決沖突,使得如何執行法院判決成為難題,損害了法院的司法公信力。

在合并審理模式中,根據《中華人民共和國行政訴訟法》(以下簡稱《行政訴訟法》)第61條的規定,法官對于涉及行政登記類訴訟擁有較大的自由裁量權。當事人在行政案件審理過程中提出解決民事爭議的,法院可以視具體情況決定應否采取一并審理模式。這是行民合并審理模式的法律依據。但是,該模式也存在著局限性。一方面,在該不動產登記訴訟一并審理的情況下,若采用行政訴訟附帶民事訴訟的模式,容易出現行政訴訟直接認定民事法律行為效力的局面。如此,法院著力于行政審判,就會忽略民事訴訟的基礎功能,不利于對當事人民事權益的有效維護。另一方面,在舉證責任的分配上,民事訴訟堅持“誰主張誰舉證”的原則,而行政訴訟則更多地由被告承擔舉證責任。至于當事人的處分權,民事訴訟中的各方當事人可以承認、放棄或變更訴訟利益,而行政訴訟中的被告卻不能任意處置自己的實體權利。由此造成的程序性沖突,成為采用一并審理模式亟待明確的法律問題。

4.行政機關承擔賠償責任的方式存在爭議

上述案例中,抵押登記被法院撤銷,說明當初辦理抵押權登記的具體行政行為是錯誤的。L市房管局的錯誤在于,我國實行房地一體化抵押制度,建設用地使用權已經被法院查封,在此情況下,無法再辦理地上建筑物抵押登記。而L市房管局沒有注意到建設用地使用權已經被查封的情況,單獨為在建工程辦理了抵押登記,致使無法實現房地一體化抵押,最終被法院判決撤銷抵押登記。由于行政機關登記錯誤,給利害關系人造成了巨大損失。

《民法典》第222條規定:“因登記錯誤,造成他人損害的,登記機構應當承擔賠償責任。登記機構賠償后,可以向造成登記錯誤的人追償”。根據該條規定,對于該類經濟損失,利害關系人可以要求登記機關作出賠償。但是,關于該賠償責任是運用國家賠償方式還是履行民事賠償責任,在司法實踐中存在著爭議。換言之,不動產登記錯誤發生后,利害關系人應當通過何種司法路徑救濟自身權益,沒有明確的法律規定。選擇不同的賠償責任方式所適用的法律和責任形態并不相同。如果選擇國家賠償責任方式,其性質屬于違法責任,形態屬于補充賠償責任;如果選擇民事責任賠償方式,其性質屬于過錯責任,形態屬于連帶賠償責任。兩種賠償方式在實際運用中差異較大,應當加以明確規定。

四、權利救濟與司法建議

關于不動產抵押登記被撤銷后,抵押權是否繼續有效的問題,我國現行法律、法規、司法解釋均無相應規定。為此,筆者提出以下權利救濟方式與司法適用方面的建議。

(一)借鑒德國不動產登記制度中的推定力與善意取得制度

清末時期,變法派官員主張采用西方集權制國家創建的大陸法系。雖然清末變法以失敗告終,但是其從大陸法系引入的財產權登記制度,為后續確立不動產登記制度奠定了基礎。民國時期,國民政府也模仿與移植西方法制,在確立民法制度時,作為大陸法系代表的德國民法制度被大量采用。1922年,民國政府頒布房地產登記條例,第一次建立了不動產登記制度,對新中國成立之后我國不動產登記制度的建立產生了較大影響。我國在確立現行抵押登記制度時,沿用了德國的物權制度。因此,考察德國的不動產登記制度,對我國相關不動產抵押制度的完善具有重要的借鑒價值。

《德國民法典》將不動產登記簿的推定力分為積極的推定效力與消極的推定效力。其中,消極的推定效力是在登記簿上涂銷登記名義人的不動產登記權利,登記名義人就不再享有該權利。至于該被涂銷的權利是自始不存在還是僅從被涂銷時起不存在,則存在著爭議。依據德國最高法院與通說的主張,如果不動產登記被涂銷的原因是基于權利轉移或者權利放棄,則應當推定在涂銷日之前,該登記名義人仍然享有該項權利,抵押人當時是有權處分該不動產的,登記名義人取得抵押權不適用善意取得制度;如果不動產被涂銷的原因是出于更正錯誤登記的需要,則推定登記名義人自始不享有不動產登記的權利,但是抵押人無權處分抵押物,登記名義人仍可以通過善意取得制度取得抵押權。《德國民法典》第892條規定了不動產物權的善意取得制度,即對于通過法律行為取得抵押權的抵押權人,為了保護其法益,如果不存在登記時即有針對該內容的異議登記,或者抵押權人明知登記簿錯誤的情況,則不動產登記簿所記載的內容視為正確,抵押權人的抵押權有效。簡言之,抵押權人只要不是明知登記簿存在異議登記或登記簿錯誤的,即構成善意取得[9]。

2022年10月30日,我國自然資源部發布了《關于〈不動產登記法〉(征求意見稿)公開征求意見的公告》,在吸收已有的《不動產登記暫行條例》《不動產登記暫行條例實施細則》等法規規章的基礎上,對不動產登記作出全面系統的規定,以保護不動產權利并維護交易安全。這對完善我國不動產登記制度具有里程碑式的意義。筆者認為,應借鑒上述德國不動產制度中關于消極推定力和善意取得制度的相關經驗。

(二) 明確不動產登記簿的信賴利益

在不動產登記的推定力方面,《民法典》并沒有明確規定不動產登記簿的推定效力。有學者認為,《民法典》第216條可以解釋為不動產登記簿的推定力[10]。但是,與上文所述的德國法相比較,該規定仍然是不完整的。因為我國《民法典》僅規定了積極推定力,未規定消極推定力。未來在制訂《不動產登記法》時,為了使規定更加完整,不僅應當明確不動產登記簿的效力,還應當在此基礎上進一步規定消極效力。基于對登記公信力信賴利益的保護,立法應該更傾向于抵押權人繼續對抵押物享有抵押權。因為抵押登記是一種行為,不是持續的狀態,立法并沒有要求抵押期間抵押物要持續處于抵押登記的狀態。從我國歷來頒布的法律法規及司法解釋來看,抵押權登記是一種行為,登記完成后即產生了公示效力。比如,在抵押物被拆遷或損毀、滅失的情況下,抵押物消滅,抵押登記自然消滅,但是這并不影響抵押權的效力,抵押效力仍然及于抵押物的代位物。另外,在抵押物轉讓的情況下,抵押物的所有權發生了變化,但抵押權依然有效。

從德國法律的相關規定可見,在不動產交易過程中,應當將對不動產登記簿的信賴作為判定第三人是否為善意的標準。我國的《不動產登記法》尚處于草案階段,相關規定較為分散,不動產登記制度尚不完善。在司法判決中,有法官認為,不動產登記簿不能準確地反映不動產的真實權利狀態,不動產登記的公信力仍受到懷疑。隨著不動產登記制度的完善和互聯網在登記程序中的普遍應用,認可不動產登記簿的公信力,才是法律發展的主流方向。

(三)適用善意取得制度

《最高人民法院關于審理房屋登記案件若干問題的規定》第11條第3款規定:“被訴房屋登記行為違法,但判決撤銷將給公共利益造成重大損失或者房屋已為第三人善意取得的,判決確認被訴行為違法,不撤銷登記行為”。這一條款明確規定了我國不動產登記中的善意取得制度,將行為違法與不動產登記分開處理。這一原則可以推而廣之,適用于抵押權登記被撤銷、被注銷的情形。

在不動產的公信力方面,《民法典》第311條對于不動產的善意取得制度與動產的善意取得制度采用了同一模式,在構成要件與法律效果方面不作區分。但是,基于不動產登記制度,不動產權利的取得比動產權利的取得本身更為嚴格,而善意取得制度的構成,又使得對不動產權利取得人的要求更加嚴苛。根據《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民法典〉物權法編的解釋》第15條的規定,抵押權人必須不知登記簿錯誤并且對此無重大過失才構成善意,這意味著交易相對人在商事交易中,必須對他人的產權進行調查。這一要求在實際交易中難以實現,加重了相對人取得抵押權所必須履行的義務,也極大程度地降低了中國不動產登記簿的公信力。由上可知,德國法所規定的不動產登記制度對于交易保護的程度,遠高于中國相關法律的規定。該條款弱化了對交易的保護,存在不合理之處。

造成上述案件中司法裁判沖突的原因,是司法實踐中對于善意取得制度中“無權處分”行為的認定以及第三人“善意”的認定標準無法達成統一。在司法實踐中,一些法院認為,銀行作為金融機構,相較于普通民眾在作為抵押權人時應當承擔更為嚴苛的合理注意義務。例如,上述案件在行政訴訟二審中認為,銀行作為有審查能力的專業金融機構,怠于審慎審查L建通公司申請抵押登記的相關材料,不符合法律規定的善意第三人條件。但是,銀行畢竟屬于商事主體,并非行政機構,在履行合理注意義務時不應超出其能力范圍。而且,無論民事主體抑或商事主體,對于國家行政機關和不動產登記簿的信賴都是相同的。隨意加重商事主體的合理注意義務違反了商事交易中的公平原則,也不利于商業活動開展的效率。另外,在不動產登記中,將“重大過失”作為善意取得制度中“善意”的內涵,會弱化不動產登記簿的推定力和行政機關的公信力,使抵押權人合理的利益得不到保護,不符合完善與發展不動產登記制度的趨勢。因此,在上述案件中,法院在行政訴訟中基于更正撤銷了抵押登記,根據善意取得制度,信達公司的信賴利益應當得到保護,抵押權繼續有效。

(四)采用民事訴訟與行政訴訟合并審理模式

解決訴訟路徑下的審判沖突,應當確定不動產登記行為的性質。筆者贊成不動產登記行為屬于公私混合的行為性質。不動產登記制度體現了國家公權力對民事法律關系的干預,不動產登記行為具有一定的行政授益效果。一旦法院或行政機關做出撤銷、注銷登記的行為,可能會導致當事人的民事權利受損。因此,不動產登記涉及民事法律關系,與民事權利義務相關。同時,因為行政機關的行為屬于行政訴訟的受案范圍,對于不動產登記行為不應當全部適用民事路徑,也不應當單獨適用行政路徑。因此,筆者贊成采用民事訴訟與行政訴訟一并審理模式。在單一訴訟模式下,如果當事人僅對不動產權屬存有爭議,認為登記行為合法,因而選擇民事訴訟路徑;當民事訴訟失敗后,當事人為了盡最大可能尋求救濟,往往會改變最初的想法,轉而認為登記行為不合法,以此提起行政訴訟,反之亦然。這種情況一方面會造成司法資源的浪費,另一方面分別訴訟極易造成判決沖突,損害司法公信力。

推行民事、行政訴訟合并審理模式,應當建立統一的立案審查標準,確定案件的爭議焦點。因為《行政訴訟法》規定了一并審理模式,因此在實踐中,決定合并審理后多采用行政訴訟附帶民事訴訟的方式。但就不動產抵押登記而言,爭議焦點多圍繞在不動產產權權屬、抵押責任承擔以及行政機關登記行為上,其爭議的最終目的在于明確如何就抵押財產受償,即產生什么私法效果。確定行政機關行為是否違法的目的,在于是否應當撤銷登記。如果僅確認登記行為違法,不撤銷登記,對當事人的權利來說并無影響;是否應當撤銷登記,爭議焦點便落在如何判斷是否損害社會公共利益和認定善意第三人上。因此,不動產抵押登記案件中,首先以民事法律關系作為基礎性的法律關系,即采用民事訴訟附帶行政訴訟的方式更為合理。其次,采用一并審理模式時,應當就前文所提出的舉證責任分配、當事人處分權等作出統一規定。

(五)登記錯誤后登記機關承擔國家賠償責任

行政機關賠償責任承擔方式的問題,本質上是對不動產登記行為性質的認定問題。依前文所述,就不動產登記行為的屬性具有多種學說爭議;不動產登記機構就登記錯誤所承擔賠償責任的性質,也存在著學說爭議。第一種學說為國家賠償責任說。該說認為,應當以行為主體性質界定行為性質。登記機構屬于行政機關,其與登記人之間處于管理與被管理的關系,非平等地位。行政機關在履行職務過程中應承擔的責任由行政法所調整,因此屬于國家賠償責任[11]。第二種學說為民事賠償責任說。該說認為,應當以所侵害的權利性質界定賠償行為的性質。登記錯誤行為是對不動產物權的侵害,屬于民事權益的損害。不動產登記制度雖然具有行政程序色彩,但是其主要目的在于為民事交易提供保護。因此,行政機關應當承擔民事賠償責任[12]。

筆者認為,登記機關登記錯誤的賠償責任的界定,應當以國家賠償責任為主。第一,不動產登記機構依據法定程序,對當事人之間的物權變動予以確認。經登記的不動產物權具有公信力,權利人是基于該行政機關的公信力發生民事交易的,其賠償責任應當由國家保障。第二,登記機關承擔賠償責任,有利于當事人權利的實現。由不動產登記所造成的糾紛,往往產生巨大的經濟損失,民事主體的賠償具有不確定性;國家賠償有足夠財力支撐,能夠彌補當事人巨大的經濟損失。第三,采用國家賠償方式時,可以直接用國家賠償的專項資金進行賠償,登記機構不會直接面臨巨額的經濟責任負擔,有利于維持行政機關正常運轉,維護不動產登記制度的穩定性。

在上述案例中,抵押登記在行政訴訟中被撤銷,但抵押權繼續有效,信達公司仍可對抵押物享有優先受償權。由于行政機關登記錯誤,給利害關系人造成巨大損失,對于該經濟損失,利害關系人可以要求登記機關作出賠償。該賠償責任的承擔方式為國家賠償,責任形態為補充賠償責任。

五、結論

通過上述案例可見,首先,喻某與民生銀行、信達公司的不動產登記糾紛,顯示出我國立法的欠缺。對于抵押登記被法院或登記機關撤銷后,抵押權的效力以及責任承擔問題,在現行的法律法規中無法找到明確的規定。不動產登記行為作為公私混合的行為,因其行政屬性明顯,不適用《民法典》中“被撤銷的民事法律行為自始沒有法律約束力”的規定。其次,抵押權人利益的保護是基于登記簿的推定力和公信力而產生的,即使抵押登記被撤銷,也應當受到推定力和公信力的約束,對抵押權人的信賴利益做出合理保護。抵押權自抵押登記時生效。在主債權發生后,債權人(抵押權人)對登記享有信賴利益,該信賴利益不因抵押登記被撤銷而消滅。再次,如果因為行政判決撤銷不動產抵押登記,否認之前生效的民事判決,不動產登記的行政訴訟路徑與民事訴訟路徑就會產生沖突,易造成司法資源浪費,損害司法公信力。對于此類案件,應當行民合并審理。最后,當抵押登記在行政訴訟中被撤銷或是行政機關主動注銷,說明行政機關在當初登記時就有錯誤,利害關系人因此受到的損失,可以針對行政機關提起國家賠償訴訟。

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