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社會公共利益在民事判決中的識別與運用

2019-08-13 06:17:15馬思偉
法制博覽 2019年6期

摘 要:社會公共利益具有抽象性、模糊性的特點,通過將其與其他相關概念進行比對以獲得對其的進一步認知,通過尋求多種方法并用的界定途徑以增強涉及社會公共利益的法律規范的可操作性,從而為司法實踐的具體適用提供指引。在認定的過程中要注意社會公共利益主體的不特定多數、內容的可變性、直接相關性等特點。

關鍵詞:社會公共利益;界定;識別

中圖分類號:D920.5文獻標識碼:A文章編號:2095-4379-(2019)17-0112-02

作者簡介:馬思偉(1996-),男,漢族,河南南陽人,南陽師范學院,法學本科在讀。

案例:2017年5月2日,69歲的段某某因在某小區的電梯內抽煙與隨后進入該電梯的醫生楊某發生爭執。二人走出電梯后仍然存在著爭執,但被小區物業人員勸阻后,楊某離開。之后段某某心臟病突發,經搶救無效死亡。其配偶田某以侵犯生命權為由向金水區人民法院起訴要求被告楊某賠償40萬元。

一審法院認為,被告楊某勸煙并無過錯對于段老的死亡也無預見的可能性,楊某的勸煙行為與老人的死亡結果之間并無直接因果關系。但是段老是在與楊某言語爭執后而死亡,應當依據《侵權責任法》第二十四條公平責任的歸責原則判決被告楊某承擔15000元的補償責任。該判決一經作出就引起了質疑,社會公眾普遍認為如果勸阻吸煙這樣的正當行為還要承擔責任的話,那么還有什么公平正義可言?

鄭州市中級人民法院注意到了社會公眾對于一審法院判決的質疑,依據《民訴解釋》三百二十三條第二款,當事人沒有提出請求的,不予審理,但一審判決違反法律禁止性規定,或者損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益的除外。在被告楊某未上訴的情況下,依法認定一審法院錯誤適用公平責任的歸責原則,改判楊某不承擔任何責任,駁回田某的全部訴訟請求。二審法院的判決取得了良好的社會效果。但是,認定一審判決侵害社會公共利益,適用《民訴解釋》三百二十三條但書條款,在被告楊某沒有上訴的情況下作出對于田某完全不利的判決,引起了學術界部分學者的質疑。究其根本,要認定二審法院的判決是否合理需要解決以下幾個問題:什么是社會公共利益?本案中是否存在著社會公共利益?二審法院適用社會公共利益是否適當?也即社會公共利益的認定和適用是問題的核心。

隨著市民社會的不斷發展,各種利益關系相互交織。法律的功能在于對各種利益關系進行價值判斷,通過統一的社會規范調和其中的緊張關系,最終維護和平、穩定、安定的社會秩序。當今,在各種利益關系之中,社會公共利益是一個我們繞不開的話題。人人生而平等,我們無權限制和干涉他人的權利與自由。但是,平等的主體之間的交往在某些特定的情況下,社會公共利益卻會是一個限制其自由和權利的一個充分且正當的理由。同時,社會公共利益這一概念本身就有著模糊性和不確定性,具體表現為利益主體的不確定性和利益內容的不確定性。故我們不得不從理論上對其進行剖析,為其在實踐的具體適用尋求一條路徑。

一、社會公共利益與相關概念的區別

首先,我們必須將社會公共利益與許多其他相類似的概念進行區分以便對其有進一步的認知。其他類似的概念諸如“公共利益”、“國家利益”、“集體利益”。那么它們之間究竟有何區別呢?

社會公共利益與國家利益的關系素來存在著爭議。有學者否認國家利益與社會公共利益彼此的相互獨立,但有學者指出,國家利益與社會公共利益是兩個不可混同的概念。

前者認為由于市場經濟的發展,“國家——社會”二元結構的初步形成,使得社會利益逐漸從國家利益中分離出來,兩者共同構成了公共利益的內容。后者認為絕不能用國家利益來代替社會利益,雖然國家往往代表社會利益行使權利,但是利益與權利是相互獨立的兩個概念,兩者都有各自獨特的關系結構。學者金彭年、蔣奮也有相類似的見解認為國家利益并入社會公共利益是對市民社會與政治國家這兩個概念的混淆,市民社會是作為政治國家的對立面而存在的。

筆者認為,將國家利益與社會公共利益相互區別是有必要的。國家利益從其本質上講是統治階級利益的反映,內容包括主權國家維系其自身生存發展的國防軍事利益、外交利益等政治范疇的利益。我們能夠看到的是在各國的法律之中往往對于食品和藥品采用更加嚴格的管理制度,并不是因為食品藥品對于每個個人的危害較大而是其潛在的危害著社會中多數人的健康,侵害著多數人的利益。顯然,這是國家利益所不能涵蓋的。而集體利益往往指的是一個特定的由多數人組成的相對穩定的團體的整體利益。由此可見,上述的“多數人利益”也是集體利益所不能包容的。因此社會公共利益作為一種獨立的利益形態存在有其合理性。

綜上,我們可以看到的是關于“利益”的整個架構。“利益”可分為個人利益、公共利益。公共利益又進一步可分為兩個相互獨立的利益形態國家利益以及社會公共利益。

二、社會公共利益的界定與識別

從我國現有的法律體系來看,諸多法律條文都有“公共利益”、“社會公共利益”的立法表達。但是在界定其內容時過于籠統,給司法實踐帶來了難題。在界定的路徑上目前存在多種:直接的概念界定、反面的類型列舉排除、正面的類型列舉。但是,這幾種方法都有其本身的缺陷。第一,直接的概念界定。有學者認為社會公共利益是指以社會公眾為利益主體的,涉及整個社會最根本的法律原則、道德的一般原則及隱藏于他們之后的與時代相適應的公平正義觀念。雖然能夠對社會公共利益從某一個角度下一個定義,但是仍然無法克服概念內容模糊的本質,仍然無法解決實踐中具體適用的難題;第二,反面的類型列舉排除的方法又有一些太過武斷,對于一些公共利益與非公共利益的交叉利益一味的簡單排除又是不適當的。例如,如果將所有私人從事的營利性活動都排除在公共利益之外,那么在一些教育醫療等資源嚴重匱乏的地區,私人興辦的學校、醫院也將不被認為是涉及社會公共利益,顯然這樣的排除不太恰當。在這種情況下,商業利益與社會公共利益出現了交叉;第三,從我國現行的立法經驗中,正面的類型化列舉這種方式具有一定的可行性。如我國的《信托法》第60條的規定,實踐證明此種方法具有一定的可行性。但是由于受特定的歷史條件下人類認知能力的局限,我們不能超越特定的社會現實也無法窮盡所有的社會公共利益的類型。那么,我們只能尋求的是多種方法并用的途徑:通過正面的類型化列舉,然后據此作同類解釋,再加上反面的排除以及直接的概念界定。

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