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隨意售賣某鐵鎖被告上了法庭
李某某(化名)是一名個體工商戶,在朝陽區紅旗街開了一家小型超市,經營日用百貨。2013年8月15日,一名顧客從他經營的超市購買了兩把鐵掛鎖。不成想,這兩把小小的鎖頭日后成為法庭上的證據,讓李某某為自己的行為付出了代價。
原來,購買鎖具的人是煙臺某鎖業集團有限公司(下簡稱某鎖業)委托的代理律師。原告某鎖業訴稱,自己是“某”牌鎖類商標專用權人,持有國家商標局的商標注冊證,該商標處在有效的續展期內。1999年1月,“某”商標被商標局認定為“馳名商標”,2011年被認定為“中華老字號”。被告實施的商標侵權行為侵犯了己方的合法權利,故請求法院判令被告停止侵權,賠償銷售侵權產品致原告的經濟損失及維權合理支出1.5萬元。
法院認為,原告享有的注冊商標專用權依法受到保護,根據庭審中的證據和現場比對情況,能夠認定被告銷售的產品非原告生產也未經原告授權,為假冒原告注冊商標的侵權商品,被告的銷售行為屬于侵權行為。
根據《解釋二》,目前這種行為不再構成侵權。最高人民法院民三庭庭長宋曉明在介紹《解釋二》的有關情況時指出:“在制度本意上,設立合法來源抗辯制度是為了打擊侵權源頭,而制造者才是侵權的主要源頭。”“使用者在主觀上是善意的,在客觀上提供了合法來源,且在獲得該侵權產品時向銷售者支付了合理對價,理應阻卻專利權禁止力的延伸。專利權排他性強,但不等于可以無限擴張。
專利法不僅僅是專利權人的法,一味地強調專利權人單方的利益,置善意使用者的正當利益于不顧,將侵占善意使用者的合理空間、妨礙交易安全,這并非專利法第七十條的原意,也有違利益平衡的法律基本精神。