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“拾金獨(共)昧”法律問題之我見

2015-04-17 06:03:10
法學論壇 2015年6期
關鍵詞:法律

張 龍

(中國政法大學 中歐法學院,北京 102249)

“拾金獨(共)昧”法律問題之我見

張 龍

(中國政法大學 中歐法學院,北京 102249)

拾金不昧是我國傳統道德風尚,然而如今道德約束疲軟,物盡其用效率優先的功利主義思想盛行,致使社會上“拾金獨(共)昧”拒不物歸原主的現象時有發生,往往給失主造成巨大財產損失。為避免“拾金獨昧”的不良之風蔓延,重塑社會道德風尚,需要通過法律的干預引導社會行為準則。本文綜合運用民法與刑法規范對不同情節的拾金獨昧行為進行規制,以期行當其罰、獎懲并舉。

拾金獨(共)昧;侵占罪;敲詐勒索罪;拾得遺失物報酬請求權

“道有遺而不拾,拾而還其主亦無所求”,此謂之“拾金不昧”。中華民族素有以“拾金不昧”為道德風尚之傳統,早在南朝《列女傳·樂羊子妻》載道:“羊子嘗行路,得遺金一柄,還以與妻。妻曰:‘竊聞志士不飲盜泉之水,廉者不受嗟來之食,況拾遺求利,以污其行乎!’羊子大慚,乃捐金于野,而遠尋師學。”*拾金不昧在中國古代特定的社會環境下有著獨立而深刻的制約機制,在“禮法合一”的社會制度下,這種行為不僅受道德的內在約束,還受制于古代法的外在強制力。本文則期冀在現代法治框架下,尋找一種既能維護這種道德風尚,又不僭越法律的做法。引用話語原文參見范曄:《后漢書·列女傳·樂羊子妻》,中華書局出版社1965年版,第378頁。拾金不昧不僅是個人道德節操的標榜,而且亦為一國社會治理程度之體現,自古即有以“夜不閉戶路不拾遺”作為衡量盛世興旺之標準。然而,以德治大行其道的古典時代已然不無遺憾地遠去,當前世風日下、道德滑坡的現象層出不窮,社會上拾金獨昧,以據為己有之故意拒不歸還失主的事件屢有發生。這些行為不僅損害了失主的合法權益,亦造成不良之社會影響,換言之,“拾金獨昧”行為絕非僅僅舉步于道德失范之范疇,而是延伸至觸及法律禁區之違法甚至犯罪行為。在法治社會下,如何運用具有強制力的法律替代已然疲軟的道德約束力以規制該類行為,成為當前法學界急需解決之問題。

一、問題的提出

案例一:案件當事人武某某、陳某某、李某某、王某某,四人系北京市西客站W物業管理公司保潔員。其四人被安排在同一保潔小組,負責北京西客站北出口男衛生間的清掃工作。2012年9月25日8時許,當事人武某某在北京市西客站地下一層之廁所內打掃時,撿到一錢包,包里裝有65000元美金和兩部手機。武某某出于據為己有之心將錢帶回自住宿舍。后來此事被同組的李某某、陳某某與王某某得知,武某某為防止被人揭發、息事寧人,與其他三個知情人協商共分“拾來之金”。后來由于分贓不均使得陳某某得贓最少,陳由此心生怨恨,多次以報警相威脅從武某某處多索取了一萬美金,武某某最后在威脅的逼迫和良心的譴責下,無奈向警方自首,并控告陳某某涉嫌敲詐勒索罪。

案例二:2008年12月9日,深圳機場女保潔員梁麗在機場B號登機樓的19號登記口附近打掃衛生時,發現垃圾箱旁的行李車上有一個被遺棄的小型紙箱。據梁麗事后交代,此小紙箱系之前坐在垃圾桶旁的兩位女乘客所攜帶并置之于行李車上,后來兩女乘客登飛機而小紙箱卻依舊在行李車上。梁麗主觀認為該紙箱系乘客丟棄之物,且當時環視左右無人,遂隨手將紙箱放入清潔車作廢棄物處理。隨后梁麗將該紙箱存放于殘疾人廁所內,并囑咐同事此乃拾得之物,可能內裝電瓶,若有失主前來認領當予以交還。至當日下午下班時,尚無人認領此箱,梁麗遂攜之歸家。傍晚6時許,公安民警前來詢問,梁麗便主動交出此箱。當日梁麗即被刑事拘留,數日后被批捕。2009年3月,深圳市公安局以涉嫌盜竊罪為由,向深圳市檢察院移送審查起訴梁麗一案,檢察院以盜竊罪證據不足多次退回公安機關補充偵查。2009年9月,檢察機關以證據不足為由認為梁麗不構成盜竊罪,但其行為涉嫌侵占罪,因侵占罪是刑事自訴案件,基于刑事自訴“不告不理”之原則及受害人金龍珠寶公司明確表示不再起訴,梁麗被無罪開釋,重獲自由。

以上兩案例有著諸多共同性,如拾金者皆為公共場所保潔工人,都在保潔工作中拾得他人財物,拾財后皆有據為己有之主觀心態等。此類案件固然對規范公共場所遺失物管理制度上有警示與教育意義,但是筆者認為,此類案件所產生的法律問題,更值得反思與研究。具體而言,諸上二則案例引發的法律問題有三點:其一,如何界定“拾金獨(共)昧”行為在道德與法律領域上的邊界;其二,如何合理運用刑法來規制嚴重之“拾金獨(共)昧”行為;其三,如何解決拾得遺失物報酬請求權的行權與犯罪關系。

二、“拾金獨昧”行為在道德與法律上的邊界

“拾金獨昧”行為并非純道德領域范疇,亦非純法律領域范疇,而是一種介于道德與法律之間的社會行為。筆者認為,對“拾金獨昧”行為之性質界定不可一概而論,應當根據拾金者所拾財物的性質作不同的區分。所拾之“金”抑或為原所有人放棄所有權的丟棄之物,抑或為所有人因自身疏忽而遺忘或遺失之物,因所拾之“金”性質不同,對拾金行為的評價亦不相同。

(一)拾得無主物的行為性質

無主物系無人占有之物或原所有人放棄所有權而遺棄之物,從法律的角度來看,無主物之上是沒有所有權與其他用益物權的,因此拾得無主物的行為在法律上系先占。雖然我國當前《民法通則》及《物權法》尚未對無主物及先占制度作出明確規定,但是在司法實踐和社會生活層面上已經承認“對無主物之先占取得所有權”系合法行為。*參見孟俊紅:《論無主物與遺失物的區別及無主物的推定》,載《河南教育學院學報(哲學社會科學版)》2009年第6期。先占的原始取得制度最早可追溯至古羅馬法,古羅馬法學家蓋猶斯曾言:“不屬于任何人之物,根據自然理性歸先占者所有。”*[意]桑德羅·斯奇巴尼:《物與物權》,范懷俊譯,中國政法大學出版社2009年版,第61頁。國外及我國臺灣地區的法律對無主物及先占已建立較為完善的體系,例如《德國民法典》第959條規定:“動產所有權人出于放棄所有權的意圖而放棄其對物的占有時,此動產即為無主物。”而對于無主物的先占,德國法律直接認可系所有權之原始取得。我國臺灣民法典沿襲德國法之精神,于第802條規定:“以所有之意思,占有無主之動產者,取得其所有權。”除此之外,我國民法學者對無主物與先占制度亦有較為系統的理論闡述,即認為對無主物之先占行為乃所有權之原始取得方式之一。*參見梁慧星:《中國物權法草案建議稿》,社會科學文獻出版社2000年版,第372-378頁;另見史尚寬:《物權法論》,中國政法大學出版社2000年版,第128頁。筆者贊同以上學者之觀點及相關立法實踐,對于先占自始無主之物及被原所有人拋棄所有權之物,法律沒有阻卻權利形成的必要,道德層面亦無可非議;對于當事人基于真實意思所拋棄之物應當成為無主物,附著于該物之上的權利亦隨之消亡。民法誕生于市民社會,其核心精神在于當事人意思自治,當事人主觀放棄某物之所有權乃民事權利行使之表現,當某物對所有人失去存在的價值時,便需要通過拋棄以減輕權利負擔。倘若法律不承認此種權利剝離,則會徒增原所有人之負擔,外觀上看似保護權利實則苛加義務。因此,法律應當認可拋棄物的無主物地位,無主物之先占亦不應受民事法律阻卻,對于撿拾無主物之行為,自然也就不存在侵犯他人權利一說。

(二)拾得遺失物的民事責任

相比于無主物原始取得上之法律空白,我國民法對拾得遺失物的規范較為明確。但是何為遺失物,我國當前的法律體系中并沒有給出明確的界定。有學者認為:“遺失物,是所有人遺忘于某處,不為任何人占有的物。”還有學者認為:“遺失物者,系指非基于占有人之意思而喪失占有,現又無人占有且非為無主之動產。”*參見魏振瀛:《民法學》,北京大學出版社2000年版,第41頁;謝在全:《民法物權法論》,中國政法大學出版社1999年版,第237頁。雖然對遺失物定義的表述不同,但含義大體相致。概而言之,遺失物即為所有人遺忘于某處,非放棄占有意思之物。

我國民法上規定遺失物之所有權歸屬原所有人,他人撿拾遺失物不能當然取得該物之所有權。例如,我國《民法通則》第79條第2款規定:“拾得遺失物、漂流物或者失散的飼養動物,應當歸還失主。”《物權法》第109條規定:“拾得遺失物,應當返還權利人。拾得人應當及時通知權利人領取,或者送交公安等有關部門。”我國的此種立法顯然繼受了羅馬法上拾得者不取得所有權主義的立法例,*參見馬俊駒、余延滿:《民法原論》,法律出版社2011年版,第335-336頁。縱使終無覓尋原所有權人之可能,撿拾人亦不可當然成為該物主人,而應收歸國有。按照傳統的道德觀念,撿拾人在占有遺失物后負有妥善保管并物歸原主之道德義務,但是為了規范社會行為,使拾金不昧這一傳統美德成為行為準則風向標,我國法律加強了對拾得遺失物這一法律事實的干預,將此種保管返還義務上升為法律義務。《物權法》即為遺失物拾得人創設了三項應承擔的法律義務:其一,妥善保管義務,拾得人在拾得遺失物后,應盡一般之審慎注意以保護遺失物不受毀損、滅失之風險;其二,及時通知義務,拾得人對遺失物實施占有后應當盡一切之可能方法聯系失主,以使失主得以知曉相關事宜;其三,物歸原主義務,此項義務乃道德義務之法律化,即拾得人在得知失主或應當得知失主后應盡善意之目的將遺失物返還于失主。然而,我國法律并未將規范僅停留于法律義務階段,對于那些企圖將遺失物據為己有而拒不返還的行為,法律還科加了相應之責任承擔方式。根據《關于貫徹執行民法通則若干問題的意見》第94條之規定,“拾得人將拾得物據為己有,拒不返還而引起訴訟的,按侵權之訴處理”,司法實務中亦有按不當得利之責任處理的情形。*對此,學術界與司法界的意見頗有爭議。對于責任承擔形式主要有:不當得利說、侵權行為說、公平責任說和不當得利與侵權行為競合說,但是我國大多數學者支持侵權行為責任說,詳見王利明:《物權法論》,中國政法大學出版社2003年版,第224-226頁;曲桂玲:《試論拾得遺失物拒不返還的性質》,載《北京人民警察學院學報》2003年第1期。若情節嚴重構成犯罪的,可以按刑法上之侵占罪論處。

綜上可知,拾得遺失物應當負有返還原物之義務,這不僅是一項傳統之道德義務,亦為一項法律義務。如果行為人以據為己有之心拒不歸還原物而強行占有,則可能會引起侵權甚至犯罪之法律責任。但筆者認為,對于拾得遺失物法律責任之科處應當分情況而區別對待,對于那些可以找到失主或者失主通過懸賞廣告等媒介主動覓尋之情形,法律應當保護失物與原主間的權屬關系,令那些拒不返還原物的拾得人承擔相應的法律責任,其做法亦應值得肯定和認同;然而對于那些根本無法覓得失主的撿拾人,依然令其承擔相應法律義務,其做法值得商榷。筆者認為,對后者情況,當拾得人窮盡一切合理之手段依然無法覓尋原主或尋找失主根本無望時,應當按無主物之做法處理,拾得人宜取得該物之所有權至少取得該物之用益物權。此種做法一方面可以實現物盡其用、避免資源浪費;另一方面可以與當前國際通行的“拾得遺失物”制度接軌,平衡我國拾金不昧傳統法律化與國際通行做法之間的矛盾。*近代以來,關于拾得遺失物的制度規定,大多數國家和地區都繼受了日耳曼法“取得所有權主義”之立法例。我國部分學者亦主張日耳曼法立法例,詳見梁慧星:《中國物權法研究》(上),法律出版社1998年版,第521-522頁;郭明瑞:《民商法原理》,中國人民大學出版社1999年版,第97-98頁。

(三)拾得遺失物之刑事責任

遺失物拾得制度僅僅創設民事法律義務和民事責任不足以有效定紛止爭。民法究其本質實乃市民社會通行習慣之法典化結晶,包括我國在內的世界各國,皆于民法中明令承認法無明列之空白領域可憑一般習慣行之。但是,依習慣和公序良俗的做法并不能解決所有問題與爭議。拾得遺失物制度縱有物權法定之對世效力庇護,然其終究系民事自治范疇,其強制力甚為有限,誠可謂“徒民法無以自行”。由于民事訴訟有限的約束力難以恢復受害人的利益,對于那些拾得他人遺失財物拒不歸還,且數額巨大的情形,即使通過侵權之訴予以維權,亦不足以威懾并防范該類行為之繼發。因此為了規制嚴重的“拾金獨昧”行為,有必要動用刑法進行規制(對于難以找到失主的遺失物情形不在本文討論之列)。鑒于單純依靠民事責任維護遺失物之合法權屬關系的局限,我國《刑法》第270條規定了對情節嚴重的“拾金獨昧”行為的刑事制裁,即將他人的遺忘物或者埋藏物非法拒為己有,數額較大,拒不交出的,以侵占罪論處。筆者認為,將情節嚴重的“拾金獨昧”行為規定為“侵占罪”有獨具匠心的用意,在司法實務中的優勢有三:其一,威懾作用。侵占罪在刑法中系自訴型犯罪,刑事訴訟啟動的主動權在被害人和其家屬手中,故拾金獨昧的刑事責任可以作為威懾“獨昧”人的手段,這種威懾效果既可以是抽象的亦可以在具體案件中變成具體威懾;其二,構建了一條連接刑事責任與民事責任的橋梁。本罪在設計上既安排了民事意思自治——當事人自決協商的空間,又注入了刑事強制力和制裁力,體現了國家對維護私權的力度,有助于有效打擊拾金獨昧行為;其三,僅把情節嚴重的“拾金獨昧”行為列入刑事打擊的范疇,符合刑法“謙抑性”、“最后手段性”精神,避免公法過分干預市民社會私法領域生活。

2)通過粒度變量Gv對矩陣Nm進行劃分,將融合后的數據劃分為一個個樣本簇C={avg1, avg2,…, avgi},其中avgi表示樣本簇中的數據點均值.

三、如何運用刑法來規范“拾金獨(共)昧”行為

(一)真“拾金共昧”:一人拾金,多人共分

“拾金共昧”涉及到刑法學的共同犯罪問題,典型情形即為一人撿拾到數額較大之財物之后與他人共同分贓,各分贓人均以非法占有為目的而拒不歸還。對于發現遺失物并拾得繼而據為己有且拒不歸還者,以當前《刑法》第270條之規定認定構成“侵占罪”,自無異議。但是根據分贓所基于之目的與各分贓人在犯罪中所起的作用不同,各分贓人以何罪定罪處罰亦有所不同,依據不同之情勢主要有如下兩種區分:

1. 分贓人協助撿拾遺失物,共同分成。此種情況一般適用于一人發現遺失物,然后多人協助共同將其帶離原遺失地點的情況。為了更形象說明此種情形,筆者將上文案例二稍作改編:若某機場保潔工人A在一次清掃中發現機場行李車上放置一大箱子,A環望四周見四下無人即自認為此為他人遺棄或丟失之物,便將此箱推到清潔室,后來發現該箱所裝皆為24K純度金條,此時A便心生據為己有之心,但由于箱子沉重自己難以通過掩人耳目之形式搬離,便伙同機場另外三名保潔員B、C、D共同將其搬走并約定四人各分一部分。事后得知此箱黃金乃珠寶商甲某遺失之物,在甲某得知A、B、C、D四人撿拾并前來索回之時,四人謊稱不知情并拒不歸還。

筆者認為,本案中A、B、C、D四人均構成侵占罪。A構成侵占罪的主犯,而B、C、D構成侵占罪的幫助犯。其中對于B、C、D的罪責認定上有兩可之難,換言之,究竟構成“侵占罪”共犯,抑或構成《刑法》第312條之“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”,在罪責認定上存在模糊。筆者認為對于此案之問題,可以通過對侵占罪的條文解讀予以解決。構成侵占罪須同時滿足三個條件:第一,行為人有占有遺失物之事實;其二,主觀上有非法據為己有之心;其三,客觀上表現為拒不返還。而認定B、C、D三人之行為到底構成何罪的關鍵在于“A是否完成了侵占罪的全部構成要件”,換言之,如果A已經實施完畢侵占罪而后與另外三人共分遺失物,則另外三人構成“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”;如果A在分割所拾遺失物時尚未完成侵占罪之構成要件,而是通過另三人之協助而共同完成對遺失物的侵占,則四人都應當以侵占罪論處。本案中之所以認定B、C、D三人均構成侵占罪,是因為B、C、D的協助行為使得A得以完成侵占罪犯罪行為,因此B、C、D三人促成了侵占罪的成立,有刑法上之因果關系,應當認定為構成侵占罪之共犯。

2. 拾得人為息事寧人而分贓,分贓人協助隱瞞實情、拒不歸還。此種情形主要是指,一人拾得遺失物并完成侵占之后,為使其他知情人不控告揭發自己,而分割一部分拾得之財物給予知情人以求息事寧人,知情人分得財物后亦答應不滋生此事。本文的案例一即為此情形之典型。案例一中的武某某系個人發現該遺失錢包,而后以據為己有之心將此錢包帶回自己所住宿舍并將其藏起來。武某某的行為到此階段已經完成刑法上侵占罪所需要的全部構成要件,認定武某某構成侵占罪毫無異議。但之后王某某、李某某與陳某某幫助武某某隱瞞事實、掩人耳目而分得部分拾得物的行為,已經超出了侵占罪的范圍。筆者認為,王某某、李某某與陳某某三人明知武某某拾得之巨額美金系非法占有之遺失物而仍以非法占有之心收受并幫助隱瞞,其行為應認定為我國《刑法》第312條“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”。

需要強調的是,從外觀上看,此三人所實施的行為似乎同時構成侵占罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,由于該二罪所保護的法益不存在包涵或交叉關系,因此根據我國法學界通行理論應認定想象競合犯情形。對于想象競合犯的處理上理論界認為應按行為所觸犯的罪名中擇一重罪論處,*參見張明楷:《刑法學》(第四版),法律出版社2011年版,第437頁。而“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”的處罰重于侵占罪,故以前者論處為宜。除此之外,筆者認為本案按“構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”定罪處罰還有兩大理由:其一,本案陳某某、李某某和王某某三人在主觀上構成要件上已經超越侵占罪的范圍。即三人明知該美元系武某某侵占所得贓款而依然收受并幫助武某某一起隱瞞事實,其犯罪構成已經超出了侵占罪;其二,該三人的主觀惡性明顯高于侵占罪,明知所得財物系他人非法獲取而依然接受并以非法占有為目的且拒不歸還失主,社會危害性更大,若以自訴型的“侵占罪”處理,有違罪行相適應原則。綜上,對劉某某、陳某某、李某某之行為應認定為掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

在拾金共昧的情況下,有一種“假共昧”情形,即一人撿拾遺失物,而另一知情人以揭發為要挾,以非法占有為目的,向撿拾人索取錢財,拾金人因內心恐懼而被迫處分財產。對于“假共昧”的情形,不要求遺失物拾得人以構成“侵占罪”為前提,即對拾得人所拾得之財物的多少沒有數額上的限制。“假共昧”情形討論的重點是如何對實施要挾行為的“共昧人”進行責任認定。筆者認為,對于“假共昧”的要挾人應當以“敲詐勒索罪”處理。但是根據索要的具體數額與情節輕重的不同,有兩種不同之區分:其一,認定構成“敲詐勒索罪”的情形。根據我國《刑法》的規定,敲詐勒索罪所侵犯的法益為財產權,在入刑標準上有數額和次數的要求,須有勒索財物數額較大或多次勒索的情節時,方構成本罪。根據最高人民法院《關于敲詐勒索罪數額認定標準問題的規定》,“數額較大”以1000-3000元為起點;“多次敲詐勒索”應為三次以上,且每次敲詐行為不必獨立構成本罪,即使多次敲詐之累計數額未達至數額較大標準,亦可成立本罪。在案例一中,陳某某因分贓不均,多次以報警舉報相威脅,向拾得人武某某索取到一萬美金,其行為符合敲詐勒索罪的構成要件,在對陳某某的最終處理上,筆者認為應以“敲詐勒索罪”與“掩飾、隱瞞非法所得罪”對其予以并罰;其二,可以認定構成“敲詐勒索罪”未遂的情形。對于敲詐勒索數額較小,且未行多次敲詐之舉的犯罪嫌疑人,如果情節嚴重,可以敲詐勒索的未遂犯論處。如果行為人僅實施一次敲詐行為,且索得金額不足1000元,但是其敲詐要挾的手段頗為惡劣致使受害人陷入心理恐慌、影響正常工作生活,對該行為人應當以敲詐勒索罪的未遂犯論處。

(三)拾得違禁物而據為己有

本文所討論的“違禁品”是指有害于公共安全與社會經濟管理秩序,國家限制或禁止自由流通,且《刑法》明令禁止私人持有之物,例如,槍支彈藥、毒品和偽造的發票等。對于未經有關部門許可而私自持有此類違禁物的,《刑法》單獨設定罪名予以規制,而持有人實際使用或買賣與否在所不問。*例如,我國《刑法》第210條規定了“持有偽造的發票罪”,第128條規定了“非法持有槍支彈藥罪”,第348條規定了“非法持有毒品罪”。筆者認為,“拾金獨昧”行為所拾得之遺失物不應僅囿于一般正常流通之財貨,亦應包括國家限制或禁止流通的違禁物品。但是撿拾數額較大的上述違禁物據為己有而拒不歸還的,不僅構成侵占罪,而且還可能構成刑法其他罪名。筆者以拾得槍支彈藥為例,假設甲某平時是一名軍事愛好者,一日于歸家途中偶然拾得一把名貴的新式軍用手槍,甲見其做工精良,遂企圖將此拾得之槍據為己有,并將其存放于家中自留收藏。筆者認為,在此種情形下,甲的行為觸犯了刑法上兩個罪名,即“侵占罪”與“非法持有槍支彈藥罪”,在最終處理上應當以該二罪數罪并罰。之所以如是規定,一方面是因為侵占罪與持有違禁物品犯罪所侵害的法益不同,一個系侵犯財產權,另一個系侵害公共安全;另一方面,在通常情況下兩罪不具有前因后果的接續關系,因為對于違禁物的撿拾一般都是基于偶然因素,即先前占有行為并非為事后的非法持有行為預謀階段,而事后的非法持有行為亦非為事先占有行為在邏輯上的必然發展結果。以此種邏輯類推,對于撿拾毒品或數額巨大的偽造發票,據為己有而拒不歸還或上繳,按照《刑法》總則之理論,應對行為人以侵占罪與具體的持有違禁品罪并罰論處。

四、行權與違法——遺失物報酬請求權之討論

“拾金不昧”雖是值得傳頌的美德,但是畢竟囿于道德范疇,對于社會大眾沒有強制約束力,為了揚傳善舉,有必要從法律層面對拾金不昧者予以一定激勵政策以鼓勵此類善舉形成社會風尚。我國《物權法》雖未將報酬請求權作為“拾金人”交還遺失物時的一項法定權利,但為了規范此類行為的社會價值導向,在拾得遺失物制度中承認當事人可通過意思自治來約定“報酬請求權”,實為一種立法之進步,其積極意義不言自明。然對此項制度的安排,部分學者頗有微詞,反對之聲亦不絕于耳。關于此制度安排是非優劣的比較,學界理論早已浩如煙海,在此不予贅述,筆者僅就此制度在運行中所可能產生的涉及“拾金獨昧”之問題,抒發己見。

(一)報酬請求權制度的價值考量

之所以有學者詬病遺失物報酬請求權制度,源于將拾金不昧視為純道德領域問題,但是筆者認為拾金不昧不僅是道德問題亦是法律問題。縱使《物權法》頒布之前,《民法通則》就已經將拾得遺失物物歸原主作為一項法律義務予以規范。但是單純的民事義務太過于單薄,而啟動刑事責任司法成本又太高。因此介于兩種極端的困境,《物權法》應當順水推舟,構建出一種相對柔性的制度來解決“拾金獨昧”問題,以求達到拾金者與失金者間的利益雙贏。

對拾金不昧者給予一定激勵措施最早是由著名心理學家索斯蓋特提出。他通過研究提出,許多人在撿到錢包時不由自主地都會看看錢包里裝些什么,這就說明,這些人的潛意識里有邪惡的占有欲。如果對拾金不昧者進行物質和精神的獎勵,讓拾金不昧者獲得的精神愉悅增加,就會鼓勵更多的人從善。*參見一哲:《德國人的獎與罰》,載《領導萃文》2009年第5期。世界上很多國家都逐漸接受這一理論,在法律中明文規定遺失物報酬請求權制度。*例如,《德國民法典》第971條規定:“拾得物的價值在一千馬克以下者,其報酬為百分之五,超過此數部分,價值百分之三;關于動物為價值的百分之三”。《日本遺失物法》第4條規定:“受物件返還者,應將不少于物件價格百分之五,不多于物件價格百分之二十的酬勞金給予拾得人。”我國臺灣地區《民法》第805條規定:“有受領權之人認領遺失物時,拾得人得請求報酬。但不得超過其物財產上價值十分之三;其不具有財產上價值者,拾得人亦得請求相當之報酬”。我國亦早在古代西周時期,即有對拾得遺失物報酬權的記載,例如“馬牛其風,臣妾捕逃,無敢越逐,詆復之,我商賚汝”,*原文詳見魯侯伯禽:《尚書·費誓》,中華書局1996年版,第186頁。即拾得他人牛馬等遺失財物,可得到失主之報酬。民國時期法學家史尚寬先生認為:“拾得人報酬,不獨為辛勞報酬,而且為榮譽賞金。”報酬,是指對拾得人付出勞動的補償,而“榮譽賞金”的提法則明確體現了對拾得人行為的肯定性評價,體現了鼓勵人們去拾取遺失物并設法歸還失主的意圖,拾得人報酬請求權因而起到了鼓勵人們從善的教化作用。我國《物權法》(草案)中,曾規定了拾得遺失物之人可獲得3%-20%之報酬,但考慮到由此可能帶來的對我國道德體系的負面沖擊,最后這一良善制度沒能成為物權法定之權利,而歸為當事人意思自治范疇。*我國部分民法學者對法定報酬請求權一直持肯定態度,并在相關著作與立法建議中予以明示。具體可參見王利明等:《中國物權法草案建議稿》之第88條(社會科學文獻出版社2000年版);梁慧星等:《中國民法典草案建議稿》之第368條(法律出版社2003年版)。筆者認為此種做法有待商榷。在法律上承認報酬請求權制度,使其成為一項法定的權利,不僅可以激勵拾金人積極追還失主,而且可以催化良好的道德風尚。道德規范必須通過法律和制度的保障才能發揮其良善的效果,人有趨利避害的本性,只有將制裁與獎勵相結合,才可以有效避免拾金獨昧現象的蔓延。因此肯定拾得人的報酬請求權不僅不違背社會主義精神文明,反倒能夠更好地促進精神文明的建設。*參見王陳平等:《關于遺失物拾得制度的思考》,載《法制與社會》2010年第7期。

(二)行權與犯罪的界限

雖然我國尚未將遺失物報酬請求權上升為法定權利,但是拾金人可以通過失主所發布的懸賞廣告等意思自治形式,獲得約定之報酬請求權,我國《物權法》亦對此種權利之取得給予承認。但是實踐中,此種報酬請求權的行使時有糾紛產生,對失主與良善之拾金人之間造成莫大困擾。

通常情況下,失主為了及時覓回遺失物,會通過懸賞廣告之形式以一定物資回報來鼓勵拾得人交還遺失物。對懸賞廣告之性質目前學術界尚有爭議,筆者認為,從整個民法學之自治體系觀之,將懸賞廣告認定為單方行為說更為合宜,即失主一旦發出懸賞廣告,懸賞合同即告成立,此時失主負有給付拾金人所約定的報酬數義務,而拾得人享有獲取報酬之權利。但這并不意味著權利的行使不受任何制約和限制。在一個法治社會,權利的行使不僅要具備目的正當性,而且還應具備手段合法性。借私力救濟之方式進行索債或者索賠行為,亦應受到制約。針對拾得人對報酬利益的索取,應區分三種情況予以不同對待:其一,如果拾得人在交還遺失物過程中,為了索要約定數額之報酬請求權與失主發生爭議,若拾金人通過訴訟等合法手段維權,此乃基于合同約定內容行使正當之權利,法律上應當予以支持,對此種情形,最高人民法院在指導案例《李珉訴朱晉華、李紹華懸賞廣告酬金糾紛上訴案》中做出了肯定態度;其二,拾得人因未獲得懸賞約定之報酬,留置部分或全部拾得物,待失主履行報酬后歸還。雖然我國有學者主張拾得人在報酬請求權未獲實現前得留置拾得物,*參見馬俊駒、余延滿:《民法原論》,法律出版社2011年版,第337頁。但我國《物權法》和其他法律并未明確予以認可,況且返還拾得物于原主乃法定義務,故此種權利之行使方式實為不妥。鑒于拾得人留置之意圖僅為取得報酬權,而非為據為己有,故在處理上不應以侵權或刑事侵占相論,應認定構成不當得利,承擔不當得利返還義務;其三,若拾得人未獲得或未完全獲得報酬請求權,拒不返還失物并以用該物充抵或毀壞該物為威脅,使失主陷于內心恐慌且數額較大,筆者認為,此種情形下,拾得人涉嫌構成敲詐勒索罪。如果拾得人是通過威脅恐嚇之手段,迫使權利人在不得已的無奈下交付報酬請求權,即使報酬數額在懸賞廣告約定的范圍內,拾得人也構成敲詐勒索罪。*在英國法律中亦有類似的法律規定,例如,“如果一個人脅迫他人支付依合同所發生之金錢債務,即使債務是客觀存在的,但如果騷擾行為性質嚴重,則可能被按簡易程序治罪,處以罰金。”參見[英]戴維·歐蒙德:《史密斯與哈根刑法學》,牛津大學出版社2008年版,第627-629頁。因為,一方面拾得人行使權力的手段超出了必要性與合法性,另一方面,此時失主對財物的處分乃基于心理上的恐懼,侵害了失主對自己財物的占有、使用、處分這一本權事實上的機能,實際上是侵犯了失主的財產權。因此,應以“敲詐勒索罪”論處,如果數額較小可以本罪未遂論處。

對于以上第二、第三種情形的處理,筆者建議拾得人首先應當返還失物,畢竟遺失物的返還義務乃法定之義務,無可爭議;其次對于不履行懸賞義務的失主,當事人可憑懸賞廣告所產生之債權,向法院主張權利,以合法的手段解決避免陷入做好事反而被處罰的尷尬境地。

拾金不昧、路不拾遺雖自古被奉為社會道德至上標榜與治世典范,然時過境遷,上古民風不再,道德之內省亦失其信仰,加之缺乏外在強制性而難以有效規范社會行為,故需要通過法律規范來規制拾金獨昧行為。即對于拾金不昧者給予一定物質激勵,在法律中承認其報酬請求權;對于輕微拾金獨昧者科以民事責任;對于情節嚴重的拾金獨昧者,應科處刑事處罰。人無常心,習以成性;國無常俗,教則移風,唯獎懲并舉以法導民方能有效避免“拾金獨昧”之風蔓延。長此以往可使外在約束成為內心遵守,內心遵守漸而轉為民眾的社會意識,當法律使人們確立“拾金不昧”的正確價值導向時,此問題亦迎刃而解。

[責任編輯:譚 靜]

Subject:My Personal Perspective on the Legal Problem of “Pocketing the Money One Picks Up”

Author & unit:ZHANG Long (China-Europe School of Law, China University of Political Science and Law, Beijing 102249, China)

“Not to pocket the money one picks up” is a traditional Chinese morality, however, with the weak moral constraints and the influence of the best use of theory prevalent in society, the phenomenon that pocketing the money one picks up often occurs, which has caused substantial damage to the owner of property. In order to prevent its negative effect, and to reshape social morality, we need to guide social conduct through legal intervention. However, how to use the civil and criminal rules to regulate different circumstances about the behavior of “pocketing the money one picks up”, is the discussion focus of this thesis.

pocketing the money one picks up; crime of embezzlement; crime of extortion; Lost property claim

2015-10-06

張龍(1988-),男,遼寧大連人,中國政法大學中歐法學院博士候選人,研究方向:刑法、歐盟法。

D924.3

A

1009-8003(2015)06-0097-07

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