郝靖
(北京匯智英財專利代理事務(wù)所(普通合伙)海南分所,海南 海口 570000)
停止侵權(quán)從其根本而言,屬于一種預防性救濟方式,與損害賠償存在著本質(zhì)區(qū)別。針對停止侵權(quán)問題,我國法院主要根據(jù)侵權(quán)人是否會繼續(xù)采取侵權(quán)行為作為判定標準,因而只有在侵權(quán)人后續(xù)出現(xiàn)可能的侵權(quán)行為時,法院才會將其判定為停止侵權(quán)。在出現(xiàn)侵權(quán)行為之后,一般采用損害賠償?shù)氖侄螌嵤┚葷瑹o法預先判斷停止侵權(quán)。因此,停止侵權(quán)救濟的方式并不適用于已經(jīng)發(fā)生了的侵權(quán)行為。相比之下,損害賠償則屬于針對已出現(xiàn)侵權(quán)的行為進行救濟,該方式要求以侵權(quán)發(fā)生作為前提條件。我國的法律專家及學者曾經(jīng)針對停止侵權(quán)的責任問題展開過討論研究,認為停止侵權(quán)救濟并不存在責任問題。但在實際情況下,無論停止侵權(quán)救濟是否存在責任,都不會對法院判決產(chǎn)生影響,究其原因在于停止侵權(quán)救濟只能預防將來可能出現(xiàn)的侵權(quán)行為,無論是否具有責任,法院都無法針對未來侵權(quán)是否存在過錯進行準確判定[1]。
停止侵權(quán)救濟,在于事先對當事人的行為予以限制,而損害賠償則是事后針對受侵害人予以補償,兩者之間存在較大區(qū)別。損害賠償強調(diào)針對侵權(quán)人的侵權(quán)行為予以處罰,又被稱為事后處罰;而停止侵權(quán)救濟,則是對當事人采取提前處罰。由此可知,事后處罰更加合理,而事先處罰一般不符合法律的基本原理。因而法院在判定的過程中,針對采取何種方式處罰的問題,通常會盡可能地運用事后處罰方式,只有在事后處罰方式難以實現(xiàn)社會公平正義的情況下,才會考慮采取事前處罰的方式。由此可見,應(yīng)對侵權(quán)問題時損害賠償相對于停止侵權(quán)的方式而言在救濟的實現(xiàn)效率方面,雖然停止侵權(quán)更加高效能夠防患于未然,但是損害賠償與停止侵權(quán)救濟相比雖略顯遲緩,然而損害賠償是在侵權(quán)行為已經(jīng)發(fā)生并且造成了相應(yīng)的后果的情況下才會判決執(zhí)行損害賠償更加符合法律的基本原理,故而應(yīng)優(yōu)先考慮采用損害賠償?shù)姆绞竭M行救濟。正因為如此,在歐洲的大多數(shù)國家,通常會采取損害賠償?shù)姆绞絹硖幚砬謾?quán)問題,以此彌補被侵權(quán)人的損失。
一方面,就目前的國情現(xiàn)狀而言,我國針對停止侵權(quán)救濟的判斷原則方面,缺少足夠的認知,時常會將停止侵權(quán)誤作為對以往侵權(quán)的救濟。在具體實踐的過程中,即使侵權(quán)人已經(jīng)停止了侵權(quán)行為,法院依然會判令其停止侵權(quán)。例如,我國上海某玻璃技術(shù)有限公司同岳陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)某公司之間出現(xiàn)專利侵權(quán)糾紛時,在被告已經(jīng)停止生產(chǎn)經(jīng)營活動,未來明顯不會出現(xiàn)侵權(quán)行為的情況下,兩審法院依然判決停止侵權(quán)。另一方面,我國落實推廣專利法的時間較短,專利法自1985年4月1日實施至今已有三十余年,在此期間專利權(quán)的排他效力與停止侵權(quán)救濟正在國際范圍內(nèi)獲得強化,美國法院從上世紀80年代開始,就普遍存在將停止侵權(quán)救濟當然化的現(xiàn)象,從而對我國法院靈活運用停止侵權(quán)的救濟方式產(chǎn)生了直接或間接性的影響。
針對專利侵權(quán)訴訟中賠償額度問題,我國專利侵權(quán)訴訟中普遍存在損害賠償偏低的情況,因此權(quán)利人停止侵權(quán)救濟的訴求已然成為維護其專利權(quán)的重要救濟方式。由于損害賠償較低,故而難以對侵權(quán)行為加以有效遏制,侵權(quán)人通常在權(quán)利人起訴之后,依然不會停止其侵權(quán)行為,因而停止侵權(quán)已成為對權(quán)利人重要的救濟方式。反之,倘若損害賠償金額較大,侵權(quán)人在得知可能存在侵權(quán)風險之后,就會盡快停止侵權(quán)行為,因此停止侵權(quán)救濟的方式就會變得不再重要[2]。
倘若侵權(quán)人在違背停止侵權(quán)的判決之后,對其的懲罰力度不足,那么侵權(quán)人往往不會重視停止侵權(quán)的判決結(jié)果,從而導致停止侵權(quán)的判決缺乏權(quán)威性。在以往的案例中,侵權(quán)人針對停止侵權(quán)的判決提起訴訟的行為極少,究其原因主要在于針對侵權(quán)人違反停止侵權(quán)判決后的懲罰力度不足缺乏威懾力。例如,重慶市的某摩托車制造企業(yè)和某機械廠之間的專利侵權(quán)訴訟案件中,一審法院在對被告機械廠發(fā)出訴前禁令之后,被告方在一審期間依然繼續(xù)生產(chǎn)、銷售侵權(quán)產(chǎn)品;隨后二審法院對其開展調(diào)查與勘驗,然而二審法院在判決時針對被告方無視訴前禁令依然實施侵權(quán)的行為,卻要求原告重慶市的某摩托車制造企業(yè)另行提起訴訟。
與此相比,美國在判決禁令方面,規(guī)定寫明被告作為、不作為的詳細內(nèi)容,并非僅僅要求被告停止侵權(quán);倘若被告違背禁令,原告方則有權(quán)啟動民事藐視程序。雖然我國2020年新修正的《專利法》第七十二條中明確規(guī)定:“專利權(quán)人或者利害關(guān)系人有證據(jù)證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權(quán)、妨礙其實現(xiàn)權(quán)利的行為,如不及時制止將會使其合法權(quán)益受到難以彌補的損害的,可以在起訴前依法向人民法院申請采取財產(chǎn)保全、責令作出一定行為或者禁止作出一定行為的措施。”其中對于訴前禁令的內(nèi)容進行了細化,但是針對侵權(quán)人在違背停止侵權(quán)的判決時的懲罰方式并未明確。
結(jié)論:綜上所述,為了進一步完善停止侵權(quán)救濟的判決執(zhí)行方式,需要對專利法及其實施細則予以適當?shù)恼{(diào)整,應(yīng)注重給予法院足夠的自由量裁量權(quán),盡可能地采取損害賠償?shù)姆绞絹硖幚砬謾?quán)救濟問題,進而確保判決靈活有效。通過對停止救濟的相關(guān)法律加以進一步完善,從而實現(xiàn)切實保護好專利權(quán)人一方合法權(quán)益的目的。