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談窩藏、包庇罪的部分問題與改良
——以“辯訴交易”為視角

2017-08-29 23:48:51貝泳言陳思秀
法制博覽 2017年22期
關鍵詞:主體

貝泳言 陳思秀

廣西財經學院,廣西 南寧 530003

談窩藏、包庇罪的部分問題與改良
——以“辯訴交易”為視角

貝泳言 陳思秀

廣西財經學院,廣西 南寧 530003

窩藏、包庇罪①屬于我國刑法中被討論較多的罪名,長期以來在理論界和實務界都存在著較大爭議,其背后反映了研究者在不同時期的思潮。前輩學者對窩藏、包庇罪做了很多建設性的研究,但在筆者看來仍然存在諸多未能解決的問題,甚至在構成要件理論上自洽性較高的觀點,在實踐中也未能達到理想的效果。故筆者嘗試著在之前的研究基礎上,對于本罪的理解和在實踐中的適用問題,本著平衡各方利益同時兼顧可操作性的出發點,吸收“辯訴交易”的精神,提出一些改良建議。

窩藏、包庇罪;親親相隱;社會危害;司法資源;“辯訴交易”變形

一、國內研究背景

(一)研究熱點一:“親親相隱”背后的倫理保護

在很長一段時間內,學界關于本罪的討論,主要在于爭論“親親得相首匿”的傳統該不該回歸于司法。“親親相隱”這一思想②在我國很早就被提出,秦漢時期得到了統一國家層面的關注和實踐,③并一直為后世歷代所沿用。唐代,作為中華法系代表的《唐律疏議》概括規定了“親親相隱”制度。再往后,“親親相隱”作為法律制度一直延續到民國時期。

在近年來“親親相隱”重新成為學界熱門命題。對中西方文化進行溯源的文章提出以實證為方法判斷傳統是否應當回歸,主張吸收“親親相隱”制度的合理之處,賦予被告人親屬在訴訟中的免證權,在“窩藏、包庇罪”中減輕或者免除對親屬包庇窩藏的處罰等方面取得了一定建樹。但同時也要認識到,大批研究哲學和社會學的學者涌入參與討論,既有有利于保障人權的一面,也會帶了一些認識上的偏差。

(二)研究熱點二

本罪與其他罪名的比較(要是與偽證罪,的比較),以及根據不同學說對本罪進行重構。

二、佐證材料

以下五個表格④將對本文部分觀點起佐證作用:

表1 按被包庇窩藏人所犯罪行進行分類的統計表

表2 包庇窩藏故意殺人罪罪犯案件刑罰適用情況

表3 包庇窩藏故意傷害罪罪犯案件刑罰適用情況

表4 包庇窩藏故意殺人罪罪犯案件刑期比較

表5 包庇窩藏故意傷害罪罪犯案件刑期比較

三、關于部分存在爭議的問題

(一)談論的問題范圍

1.關于窩藏、包庇罪的各個方面的問題,筆者在本文中難以一一周嚴地的展開闡述,在此部分僅按一定順序討論本罪的存廢問題、對象問題以及主體問題。

2.我國刑法310條第二款⑤關于本罪的共同犯罪情形的規定,筆者認為爭議不大,亦不在下文中加以討論。

3.下文討論的情形均以行為人為完全刑事責任能力人為前提。

(二)關于本罪的存廢問題

對于學界中少部分主張廢除本罪的觀點,筆者認為實在過于狹隘。私以為本罪是可以并應當繼續存在于我國的刑事立法之中的,理由如下:

1.伴隨著科技的爆炸式進步(尤其是熱武器、通訊技術的迅猛發展和交通條件的大幅改善),犯罪的種類和形式相比于過去也迅速增多,同時犯罪手法更為隱蔽,危險性急劇增大,犯罪人在相同時間內可逃匿的距離更長。而在一定時期內刑偵技術的發展在適應犯罪上是存在相對的滯后性的,這無疑給刑事案件的偵破追逃工作增加了一定的難度和成本,學界對此不應過于樂觀。客觀來說,司法機關還是有借助其他手段彌補技術與資源不足的需要。

2.其次,由于行為人進行窩藏、包庇犯罪的活動有一定的風險預見性,也自然會有利弊的權衡,分析前文表格后可以發現,在1986—2011年期間涉及本罪的全部454個案例樣本中,行為人為故意殺人、故意傷害、搶劫、交通肇事、嚴重經濟犯罪提供窩藏或包庇情形占了樣本的絕大多數,此現象不妨通俗概括為“小事不保大事保”,據此也可見窩藏或包庇的犯罪通常是有較大社會危害性的。而犯罪人員在逃避偵查的過程中,由于難以正常生活、工作,極容易再次犯罪(周克華案即為典型),所以此類案件如不能及時偵破,社會危害存在著較大的繼續擴大隱患。

綜上,出于本罪在節約刑偵成本、及時消除社會危害等方面可起到的重要作用,筆者認為本罪有繼續存在的必要性,以起到一定震懾、規制和輔助的作用。

(三)關于本罪對象的問題

筆者認為,本罪認定方面最特殊之處就在于,評價行為人的行為,須對其窩藏或包庇的嫌疑人的行為進行評價。

張明楷教授等學者認為,犯本罪的行為人所窩藏或包庇對象,應為廣義的“犯罪的人”,⑥即包括未決犯和未被羈押的犯罪嫌疑人只要作為嫌疑人而被列為立案偵查對象即為本罪中“犯罪的人”,筆者不贊同這種觀點。

筆者認為,在刑事案件偵查過程中,合法地要求行為人配合偵查是無可厚非的,但如果要追究行為人的窩藏、包庇罪的刑事責任,須在其窩藏或包庇的對象經人民法院審判確定有罪后,即對“犯罪的人”應作嚴格的限制解釋。因為行為人的配合與案件的偵破存在時間差與信息不對稱的現象,若采取擴大解釋,則可能在程序與實體層面都造成重大錯誤。⑦

但對于“犯罪的人”為相對無相應刑事責任能力人的,私以為雖然此時無相應刑事責任能力人不具備刑法上的可譴責性,但其行為仍然給法益造成了實質性的侵害或創設了危險,其行為外觀依然可以評價為違法的,只要案件事實清楚,證據確實充分,應該把“違法”和“有責”進行分別評價,行為人窩藏、包庇“犯罪的人”的行為只要符合本罪的其他構成要件的,仍有必要承擔相應的責任。

(四)關于本罪的主體問題

1.在本罪名存續、對象確定的基礎上,有學者認為,應該把“犯罪的人”的近親屬排除在本罪的主體之外,以保護家庭倫理關系。但在筆者看來,簡單地將犯罪人近親屬排除于本罪的主體之外,有過于潦草之嫌。

2.大多數持上述主張者,其出發點其實與主張廢除本罪名的觀點是接近的,主要是認為本罪顛覆了“親親相隱”的傳統,不利于家庭倫理關系的保護。雖然通說認為本罪的主體應為一般主體這一點爭議不大,但從現實來看,行為人與犯罪人之間確實往往存在著某種較為特殊的關系,其中親屬關系又占其中大多數。本罪被告人最多的也確是犯罪人的親屬。而從本文第二大部分表2到表5中可以發現,與犯罪者存在親屬關系的犯本罪的行為人,相比于與犯罪者無親屬關系的同類行為人,很大程度上都獲得了從輕、減輕處罰。故筆者認為現今“親親相隱”雖未以法律明文的形式出現,但一定程度上仍體現于人民法院的裁判精神中。

3.但“親親相隱”也是有明顯的歷史局限性的。在小農社會,自然犯罪的主體大多為“民”,而小農經濟時代對勞動力有著極大的需求,大多數普通民眾幾乎一生都被固定在出生的土地之上,加之經濟條件與文化水平有限,活動范圍與交往范圍也就受到了很大限制,因此血緣與宗族關系在小農社會民眾生活中就扮演著無比重要的角色。所以這一時期就需要將“親親相隱”的理念以制度的形式確定下來,實質上目的是保護基于血緣的人身信賴關系,更是為了保護生產力與封建統治秩序。

4.而當今,由于生育觀念和生活方式的改變,社會生產力、民眾文化水平與城市化水平不斷提高等諸多因素,可產生親密關系的人已遠超出了近親屬的范疇,如情侶、好友、師生等關系在相當多人的生活中同樣扮演者重要的角色,其關系親密程度甚至超越了往來較少的近親屬。所以筆者認為,當今社會環境下,血緣已不再是籠統地評判關系親疏的唯一依據,且同在封建社會,“隱匿”的對象范圍就有了不斷擴大的趨勢,⑧時至今日更難對其界限進行科學和公平的劃分。故筆者不主張過于直接地把犯罪人的近親屬排除于本罪的主體之外。

筆者認為,強調公民配合司法工作的義務是無可厚非的,但與此同時如果公權力需要公民讓渡其權利之時,應該尋找其他的途徑對其利益予以保護和救濟,以達到法理與倫理、懲罰犯罪與保護人權之平衡。

四、關于制度改良之設想

(一)主流觀點路徑演繹

那么根據前文,可知學界在其他要件不變的情況下對于本罪主體和對象的適用上存在不同的取向,在此建立一個路徑模型,⑨并對相關觀點進行分析演繹如下:

1.路徑一:A-bd(即主體應為一般主體,而對象為廣義的“犯罪的人”,不過當行為人為嫌疑人近親屬時,酌情對其從輕或減輕處罰),筆者認為,這可以概括為當前司法實踐中普遍的思路,但有以下缺陷(1)行為人配合,司法機關可能可以提高效率節省司法資源,但不利于對倫理關系的保護;(2)行為人不配合有獲罪的可能,同時司法機關也沒有達到其提高效率節省司法資源之目的,無法及時解除社會危險;(3)可能出現主觀對嫌疑人歸罪的危險;(4)對行為人的窩藏、包庇行為酌情從輕或減輕處罰,并無太大實際價值;

2.路徑二:B-bd(即行為人為特殊主體,或者說是排除某些特殊主體后的非特殊主體,對象依然為“犯罪的人”),筆者認為這樣的思路有以下缺陷(1)把某些與嫌疑人有特定關系的人排除在本罪主體之外,看似保護了人權,其實忽略了其他主體的利益;(2)把部分人排除在主體之外,可能有害效率與資源,無法及時解除社會危險;(3)依然可能出現主觀對嫌疑人歸罪的危險。

綜上,可以發現主流的兩種觀點,可能在各大要件上達到了自洽,但是結合實效角度看卻存在明顯缺陷。

(二)筆者的設想

筆者認為,在本罪的認定和適用問題上,要平衡法理與倫理、懲罰犯罪與保護人權的矛盾,可以吸收“辯訴交易”理論的精神。

“辯訴交易”的概念,在此不多作贅述,事實上,我國司法實踐中其實不乏具有辯訴交易特征的舉措。進入本世紀以來,以龍宗智教授、孫長永教授為代表的大批學者對“辯訴交易”在我國刑事訴訟中的變形適用做了大量的研究和推動工作。我國現行刑法與刑事訴訟法中的許多舉措如立功制度,“坦白從寬、抗拒從嚴”的政策,“裁量不起訴”的制度,簡易程序以及“普通程序簡化審”,自訴人的和解與撤訴等,其實與辯訴交易的思維和效率價值是存在暗合之處的。

而2016年9月3日通過的《全國人大常委會關于授權最高人民法院、最高人民檢察院在部分地區開展刑事案件認罪認罰從寬制度試點工作的決定》⑩,更是象征著我國立法機關在實際貫徹我國刑法寬嚴相濟的精神中走出關鍵的一步。

在此環境下,筆者結合前文路徑模型,設想一種思路,即可概括為:A-a加A-bdg(即主體為一般主體,對象為經人民法院判決確定其有罪的完全刑事責任能力人或行為外觀可以確定為犯罪的無刑事責任能力人),筆者認為該設想可以通過對本罪作司法解釋的方式來實現。

該制度的好處有:(1)可以對一般主體強調其配合義務,免除了對主體排除的科學性和公平性的爭議,最大限度地提高效率和節約司法資源、解除社會危險;(2)對行為人讓渡其權利進行了合理的補償。

[ 注 釋 ]

①“窩藏、包庇罪”本為兩個罪名,但共同規定在<中華人民共和國刑法>310條,因在本文中合并討論,故不作特別區分,為方便行文,下文中多以“本罪”代替.中華人民共和國刑法第三百一十條[窩藏、包庇罪]:明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財物,幫助其逃匿或者作假證明包庇的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情節嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑.犯前款罪,事前通謀的,以共同犯罪論處.

②<論語·子路>:“父為子隱,子為父隱,直在其中矣……”

③秦律最早在程序法中規定:“子告父母,臣妾告主,非公室告,勿聽.而行告,告者罪.”漢宣帝地節四年(前66年)下詔:“父子之親,夫婦之道,天性也.雖有患禍,猶蒙死而存之.誠愛結于心,仁厚之至也,豈能違之哉!自今子首匿父母,妻匿夫,孫匿大父母,皆勿坐.其父母匿子,夫匿妻,大父母匿孫,罪殊死,皆上請廷尉以聞.”(<漢書>卷八<宣帝紀>).

④西南政法大學尚海明<中國刑事司法中親親相隱實踐研究——以267個包庇窩藏罪案例為素材>,數據與案例均來源于北大法寶網,總樣本數為454個,全部為全國各地人民法院1986—2011年(以“審結時間”為衡量基準)一審、二審或再審的刑事判決、裁定書.

⑤即“犯前款罪,事前通謀的,以共同犯罪論處.”

⑥張明楷.刑法學(第五版)[M].北京:法律出版社,2016.

⑦如假設刑偵人員在行為人所提供嫌疑人的藏匿地點未能發現嫌疑人的活動痕跡,事后也未能及時將嫌疑人抓獲的情況下,即追究行為人“作假證明”的刑事責任的,若案件偵破后嫌疑人供述其最早確實曾藏匿在行為人所供述的地點,但此時已造成了損失.

⑧<唐律疏議>概括規定了“親親相隱”制度:“諸同居,若大功以上親及外祖父母外孫,若孫之婦,夫之兄弟妻,有罪相為隱其小功以下相隱,減凡人三等”.

⑨該模型建立的理論基礎是借鑒二階層相關理論,即對行為是否“非法”和行為人是否“有責”分別評價;本模型圖中,上級路徑可概括所有下級路徑.

⑩<決定>最重要的精神為:“……開展刑事案件認罪認罰從寬制度試點工作.對犯罪嫌疑人、刑事被告人自愿如實供述自己的罪行,對指控的犯罪事實沒有異議,同意人民檢察院量刑建議并簽署具結書的案件,可以依法從寬處理……”

[1]張明楷.刑法學(第五版)[M].北京:法律出版社,2016.

[2]費孝通.鄉土中國生育制度[M].北京:北京大學出版社,1998.

[4][法]孟德斯鳩著,黃風譯.論法的精神[EB/OL].互聯網.

[5]俞榮根,蔣海松.親屬權利的法律之痛——兼論“親親相隱的現代轉”[J].現代法學,2009(3).

[6]陳興良.寬嚴相濟刑事政策研究(三)[J].法學雜志,2006-02-007.

[7]吳占英.論窩藏、包庇罪的幾個問題[J].法學雜志,2007(5).

[8]龍宗智.正義是有代價的——論我國刑事司法中的辯訴交易兼論一種新的訴訟觀[J].政法論壇(中國政法大學學報),2002,12,20(6).

[9]龍宗智.我國實行辯訴交易的依據和限度[J].四川大學學報(哲學社會科學版),2003(1).

[10]冀祥德.域外辯訴交易的發展及其啟示[J].當代法學,2007.5.

D

A

2095-4379-(2017)22-0018-04

貝泳言(1995-),男,漢族,廣西賀州人,廣西財經學院,本科在讀,研究方向:經濟法;陳思秀(1995-),女,廣西桂平人,廣西財經學院,本科在讀,研究方向:經濟法。

全國大學生創新創業訓練廣西自治區級立項(項目編號:201511548084)。

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