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特定情形下值班時間回家就餐病亡可“視同工傷”

2016-12-03 20:38:48吳重陽
人間 2016年30期

摘要:按照《工傷保險條例》第十五條第一項規(guī)定:“職工有下列情況之一的,視同工傷:(一)在工作時間和工作崗位,突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內搶救無效死亡。”從“視同工傷”的幾個條件看,筆者討論的本案似乎并不構成典型意義上的“視同工傷”情形。但從勞動法保護勞動者合法權利的基本原則考量,筆者認為,本案作為特定情形下發(fā)生的事件,可“視同工傷”。

關鍵詞:工傷;認定;責任

中圖分類號:D922.5 文獻標識碼:A文章編號:1671-864X(2016)10-0 106 -01

【案情】

冉某某之夫馬某系城化公司機修車間職工,機修車間每天安排2名人員在值班室值班,負責日常白班以外時間的機械維修。城化公司對值班人員在值班期間是在企業(yè)內就餐還是可以回家就餐未作明確規(guī)定。2014年8月24日上午11時30分至8月25日14時為馬某當值時間。8月25日上午11時30分該馬從單位回家吃午飯,13時30分左右突發(fā)疾病被送至城固縣醫(yī)院搶救,因病情嚴重,22時被急轉漢中市中心醫(yī)院搶救,23時40分因搶救無效死亡。馬某死亡后,2014年9月22日城化公司向城固縣人社局提交了工傷認定申請。城固縣人社局受理后,于2014年12月5日作出了《認定工傷決定書》,認為馬某在值班時間內突發(fā)疾病經搶救無效死亡,屬于工傷認定范圍,予以認定為工亡。城化公司不服,向漢中市人社局申請行政復議。漢中市人社局于2015年4月15日作出了《行政復議決定書》。維持了城固縣人社局作出的《認定工傷決定書》。城化公司不服,于2015年5月4日訴至法院,請求法院撤銷被告城固縣人社局作出的《認定工傷決定書》和被告漢中市人社局作出的《行政復議決定書》,并判令被告重新作出認定。

【裁判】

陜西省城固縣法院審理認為,根據《工傷保險條例》第五條第二款的規(guī)定,被告城固縣人社局在本行政區(qū)域內具有依法作出工傷認定的職權。被告漢中市人社局是城固縣人社局的上一級行政主管部門,亦具有行政復議的法定職責。本案第三人冉某某之夫馬某為城化公司單位職工,雙方存在勞動關系,城化公司申請工傷認定符合法律規(guī)定。馬某在值班時間內就餐時突發(fā)疾病經搶救無效死亡,符合《工傷保險條例》第十五條第一項規(guī)定,應當視同為工傷。被告城固縣人社局和漢中市人社局作出的行政行為,事實清楚,證據充分,程序合法,適用法律法規(guī)正確,依法應予支持。根據《工傷保險條例》第十九條規(guī)定,職工或者其直系親屬認為是工傷,用人單位不認為是工傷的,由用人單位承擔舉證責任。城化公司對自己提出的馬某非工亡的主張,并未提供足夠的證據,故對城化公司的訴訟請求本院不予支持。據此,判決駁回城化公司的訴訟請求。

一審宣判后,城化公司不服提起上訴,后在二審中撤回上訴,該案一審判決發(fā)生法律效力。

【評析】

本案中,馬某是在值班時間回家就餐時突發(fā)疾病進而身亡,是否屬于工亡?其主要爭議焦點在于馬某突發(fā)疾病在48小時之內搶救無效死亡的事實,是否發(fā)生在“工作時間”和“工作崗位”。

按照《工傷保險條例》第十五條第一項規(guī)定:“職工有下列情況之一的,視同工傷:(一)在工作時間和工作崗位,突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內搶救無效死亡。”從“視同工傷”的幾個條件看,本案似乎并不構成典型意義上的“視同工傷”情形。但從勞動法保護勞動者合法權利的基本原則考量,筆者認為,本案作為特定情形下發(fā)生的事件,可“視同工傷”。

首先,馬某符合在“工作時間”這一條件。雖然事發(fā)時,馬某并不在企業(yè)內,但由于城化公司對值班人員輪換就餐是在企業(yè)內就餐還是可以回家就餐并無明確規(guī)定,而馬某午間就餐是勞動者必要的、合理的生理需求行為,與勞動者的正常工作密不可分。馬某值班時間為2014年8月24日上午11時30分至8月25日14時。馬某因工作原因就餐行為發(fā)生在上述時間內,突發(fā)疾病時間為8月25日13時30分左右,也在工作時間內。故本案屬于在“工作時間”內。

其次,馬某符合在“工作崗位”這一條件。從一般意義上理解,職工在家就餐場所不是工作場所。但如前分析,本案馬某回家就餐行為發(fā)生在工作時間內,且在企業(yè)對就餐地點無禁止性規(guī)定情形下發(fā)生,就餐行為實為工作之合理延伸。從本案實際情況來看,城化公司機修車間每天安排2名人員值班,馬某與另一值班人員輪換就餐一般不會實際影響到工作,加之馬某居住地與企業(yè)距離僅1000余米,回家就餐并不會過多增加就餐時間,馬某回家就餐是生理需求,其目的在于以更好的身體條件和狀態(tài)投入工作之中,至于其回家就餐是否妥當,屬于企業(yè)下一步規(guī)范管理的范疇,不宜作為排除工傷認定的理由。如果企業(yè)有證據證明馬某系提前離崗且明確表示在值班時間內不會再回到廠內繼續(xù)工作,則另當別論。從就餐行為本身來看,在廠內就餐與在家就餐并無本質的不同,如果說在廠內就餐可認定為仍在“工作崗位”,那么在對工作并無實質影響,尤其是企業(yè)并未明令禁止的情形下,實為工作之合理延伸的就餐行為又為何不能認定為仍在“工作崗位”?僅因職工突發(fā)疾病地點的不同,就排除對職工主要權利的保護,顯失公平,明顯與保護職工權益的立法精神相悖。筆者認為,在法律法規(guī)規(guī)定不明確時,應作出有利于職工一方利益的解釋。故本案在特定情形下,可認定馬某事發(fā)時仍在“工作崗位”。

第三,馬某符合在“突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內搶救無效死亡。”這一條件。馬某8月25日13時30分突發(fā)疾病被送至城固縣醫(yī)院搶救,因病情嚴重,22時被急轉漢中市中心醫(yī)院搶救,23時40分因搶救無效死亡,屬于在48小時之內搶救無效死亡情形。

綜上,人民法院從保護職工合法權益的立法精神出發(fā),認定本案“視同工傷”符合法律精神和公平原則。

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作者簡介:吳重陽,沈陽師范大學法學院2013級在職法律碩士。

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