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量刑之困

2016-09-05 20:42:09
鳳凰周刊 2016年18期

蔣保信

大陸反腐案件迎來新一輪司法公訴高峰期。2016年6月3日,中國最高檢察院通報稱,原云南省委副書記仇和,原江蘇省委常委、南京市委書記楊衛澤,原天津政協副主席、公安局局長武長順,原浙江政協副主席斯鑫良,原國家體育總局副局長肖天,此五名涉腐高官已被提起公訴。

上述五人中,唯獨武長順涉嫌的罪名多達六個——貪污、受賄、挪用公款、單位行賄、濫用職權、徇私枉法,其他四人均是以涉嫌受賄罪被提起公訴。因十八大后涉嫌“六宗罪”的落馬高官只有武長順一人,有媒體將其稱為“罪人之最”。

本次最高檢的通報沒有提起上述五人的涉案金額。但此前武長順落馬后,據財新網報道稱:武長順案件曾在天津政法系統內部做過通報,有被通報的政法界人士透露,武長順案涉案金額高達74億多元,其中個人貪污4億多元,賣官收入8400萬元,行賄1000多萬元,挪用公款1億多元。

因此,本次最高檢通報經媒體披露后,武長順案最為引人關注,其最終量刑勢必成為輿論關注的熱點。

根據中國《刑法》,貪污、賄賂案件,“數額特別巨大,并使國家和人民利益遭受特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產。”但“數額特別巨大”如何界定?實踐中一直存在爭議。自2007年原國家藥監局局長鄭筱萸犯受賄罪被判處死刑并于當年被執行死刑以來,近9年,中國大陸未再出現過省部級及以上的高官被判處并執行死刑的案例。而當年鄭筱萸被判死刑案,其受賄金額僅為649萬余元,相比其同期以及此后很多的貪腐案件,尤其近年來很多高官涉案金額往往都是上千萬甚至過億,鄭筱萸的涉案金額顯然并不算“特別巨大”。

貪腐案件的量刑問題一直都是中國大陸的司法難點,中國人歷來痛恨貪腐官員,其最后的結局是老百姓關注的熱點,往往也容易由此引發爭議。而大陸《刑法》曾長期只有一個標準異常寬泛的規定:貪污賄賂10萬元以上可判處10年以上有期徒刑直至死刑。如此量刑標準自然帶來諸多實踐難題,也由此產生所謂“同案不同判”的質疑,即涉案金額基本相同,判決結果卻相差較大。

2015年8月,全國人大常委會通過了《刑法修正案(九)》,根據此次刑法修正案,2016年4月18日,最高法院、最高檢察院聯合發布了《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》,將貪污受賄罪的量刑起點從原來的5000元調整為3萬元,10年以上有期徒刑的量刑起點由10萬元調整為300萬元,同時細化了很多具體量刑情節。

此次調整使得貪腐案件的量刑能夠更加規范,在司法界受到了好評。但很多老百姓對此卻頗為不滿,認為近乎“大赦貪官”。

顯然,隨著諸多腐敗高官的案件陸續進入公訴和審判后,尤其是類似武長順這樣涉案金額特別巨大的,這些案件量刑的輕重、差異,將持續成為輿論爭議的焦點。

事實上,人們關注的絕不僅僅是官員貪腐犯罪案件中的量刑問題。綜觀近年來引起公眾關注并產生巨大輿論爭議的司法案件,不難發現,幾乎都與量刑問題有關,從前幾年的許霆案、吳英案、李昌奎案,到去年的“大學生掏鳥窩被判十年案”以及“少年網購仿真槍被判無期徒刑案”,再到今年5月5日二審的山東被拆遷居民刺死拆遷人員案,莫不如此。曾有學者放言,中國刑事案件的主要問題就是量刑問題。

究其原因,量刑不僅直接關系到當事人的生命、自由和財產,還能讓人直觀地感受到司法是否公正。如果量刑失衡,量刑不公現象屢見報端,會嚴重地傷害司法公信力。

因此,真正實現量刑規范化,確保量刑標準統一,這也是目前中國司法改革的重要內容。

假槍真罪的天價量刑爭議

2016年2月5日,正是年味漸濃的臘月二十七,半夜里,43歲的四川籍婦女胡國繼從噩夢中驚醒了。就在前幾天,監獄管理員突然給她打了個電話,叫她多給兒子寫信,安慰安慰他。有人告訴她,獄警實際上是在提醒,她兒子在獄中有些想不開了,至少有過“某種行為”了。想到這里,她開始感到驚慌,繼而恐懼。隨后,她發了一條微博,“請大家持續關注網購仿真槍被判無期案!”

兩年前,胡國繼的兒子劉大蔚剛滿18歲,他通過負責代拍的淘寶網店,從臺灣的“生存游戲網路旗艦店”購買了24支仿真槍。不料幾天后,這些仿真槍被海關截獲,其中20支被認定為“槍支”,劉大蔚因此被福建石獅海關緝私分局逮捕。當天,胡國繼夫婦正在老家收割稻子。

“生存游戲網路旗艦店”的網站至今仍可以在大陸直接登錄,它在臺北、高雄等地共設9家實體店,若是臺灣地區網購,還可以到“7-11”便利店取貨。按照臺灣的槍支鑒定標準,這些仿真槍不能被認定為真槍,其買賣行為也不觸犯刑法。

2015年5月,劉大蔚被福建省泉州市中級法院以走私武器罪判處無期徒刑。劉大蔚不服判決,當庭大聲喊冤:“我情愿你們用這個仿真槍處置我,如果打死我,我就承認這是槍,如果打不死我,請把我無罪釋放!”

2015年9月,福建高院駁回上訴,維持原判,稱劉大蔚“走私槍支多達20支,屬走私武器情節特別嚴重,且無任何減輕、免除處罰情節,原審已充分考慮相關酌定從寬情節,從輕判處劉某無期徒刑,量刑適當。”

然而,劉大蔚案一經媒體報道,卻立即引發了輿論熱議,人們普遍認為量刑過重。在為其代理申訴的律師徐昕看來,這是天價量刑,相當于將劉大蔚等同于走私導彈的國際軍火商來量刑,任何人都會認為這有悖常理常情。

近年來,大陸每年都有大量并無犯罪故意的玩具槍、仿真槍的購買者和銷售者被判罪入刑。據統計,2010年1月至2012年10月,僅深圳檢察院受理審查起訴的因攜帶仿真槍入境而涉嫌走私武器罪的案件就有33起。其根本原因,是現行槍支標準極低,以至于野戰游戲(如真人CS)和打氣球游戲中的仿真槍——老百姓眼中的玩具槍,都可能被鑒定為真槍,這跟人們的認知存在巨大差異。今年全國兩會期間,全國政協委員、全國律協副會長朱征夫在其提案中呼吁公安部重新審查槍支鑒定標準,以遏制假槍真罪案不斷增加的趨勢。

在所有假槍真罪案中,劉大蔚被判無期,量刑最重。案情類似的其他案件,量刑卻要輕很多。2014年8月,廣州白領馮昕從香港購買的34支仿真槍被認定為槍支,深圳中院認定他犯走私武器罪,但考慮到按照法條判決過重,罪刑不相適應,因而在法定刑以下判其有期徒刑8年。

經常被提及的,還有王國其案。2010年,王國其因售賣“打在人身上最多只會留下個小紅點”的仿真槍,而被判有期徒刑10年。歷經三級法院六次審判,廣州越秀區檢察院于2016年1月25日作出了不起訴的決定,稱王國其“沒有犯罪事實,不構成犯罪”。

“為啥同一個法律,同一個標準,一個不起訴,一個卻被判無期徒刑?”胡國繼曾追問法院。

“劉大蔚案之所以量刑畸重,直接原因就是法官機械執法。”徐昕告訴《鳳凰周刊》,他認為以劉大蔚的具體案情,法院本可在法定刑以下量刑的,然后報請最高院核準,“但他們并沒有這么做,反而稱從輕量刑”。

考慮到劉大蔚沒有走私武器的主觀故意和客觀行為,并且作為定罪的關鍵證據并不能證明涉案槍形物為劉大蔚所購買,徐昕正在為其做無罪申訴。2016年4月12日,福建省高級法院已對劉大蔚案立案復查,截至《鳳凰周刊》發稿,再審開庭時間尚未公布。

不均衡的量刑

“我專門給北京市高級人民法院寫信反映魏淑清案的問題,但并沒有收到回音。”德恒律師事務所副主任李貴方向《鳳凰周刊》介紹了一個讓他感到量刑極為不公的案子。

魏淑清原為中國神華煤制油化工有限公司總會計師,任職期間將其個人在某健身俱樂部的美容消費共計19萬余元,用虛假的會議費、培訓費、辦公用品費等發票在其單位報銷。被逮捕后,魏淑清主動交代還曾受賄190余萬元,這是檢察院尚未掌握的事實。在法院審理期間,魏淑清及其家屬退繳人民幣214萬元。2012年7月,法院一審判決認定魏淑清犯貪污罪,判有期徒刑10年;犯受賄罪,判有期徒刑13年,并沒收個人財產150萬元。兩罪并罰,判處魏淑清有期徒刑20年,沒收個人財產150萬元。魏淑清不服上訴,2013年3月,北京市高級法院駁回其上訴,維持原判。

對于這樣的判決結果,李貴方律師難以接受。“近年來,一些涉案金額在兩三千萬的貪腐官員只被判了十二三年,而魏淑清的涉款總額一共是210萬元,卻被判20年。”

只需要對比一下原國務院國資委主任蔣潔敏案的量刑情況,就不難理解李貴方律師的憤慨。據新華社報道,法院認定蔣潔敏收受賄賂折合人民幣1403.9073萬元,以受賄罪判處有期徒刑12年;個人收入中有1476.6174萬元的巨額財產不能說明來源,以巨額財產來源不明罪判處有期徒刑5年;在任職期間受周永康指使,違反規定,為他人開展經營活動提供幫助,致使國家利益遭受特別重大損失,以濫用職權罪判處有期徒刑5年;數罪并罰,法院決定對其執行有期徒刑16年,并處沒收個人財產100萬元。

比較可知,不論是單個罪名的刑期,還是總和刑期,蔣潔敏所獲量刑都明顯輕于魏淑清。按照《刑法》規定,總和刑期不滿 35年的,最后執行的刑期最高不能超過20年。蔣潔敏三罪總和刑期為22年,最終執行刑期為16年。魏淑清兩罪總和刑期為23年,最終執行刑期為20年,被頂格判處數罪并罰最高刑。

2006年,北京大學刑事法理論研究所主辦的《刑事法學評論》曾發表了一篇長達6.5萬余字的論文《貪污受賄案件量刑均衡問題研究》,作者宋云蒼通過大量的實證研究,發現中國大陸貪污受賄案件的量刑不均衡是絕對的、占主導的,均衡是相對的、占極少數的。這具體表現在:數額大的量刑輕,數額小的量刑反而重;數額相同或相近量刑情況卻差別較大;量刑相同,貪污受賄數額卻千差萬別。

盡管至今已10年過去,但《鳳凰周刊》記者通過梳理近年來落馬官員的量刑情況發現,上述觀點仍能站住腳。2015年被判12年有期徒刑的省部級官員中,法院認定的受賄金額存在很大差距,如湖北省政協原副主席陳柏槐受賄283萬余元、國資委原主任蔣潔敏受賄1403萬余元、四川省委原副書記李春城受賄3979余萬元。而在省部級以下的落馬官員中,新疆維吾爾自治區綠化委員會副主任彭振華受賄369萬余元被判14年,新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州質量技術監督局黨組副書記、局長芮少鋒受賄202余萬元被判12年。綜合而言,在量刑為11-15年的落馬官員中,省部級以上“大老虎”的受賄金額絕大部分在千萬以上,省部級以下官員的受賄金額大部分在100萬-300萬之間。

除了貪腐案件,其他刑事判決中,量刑不公和量刑不均衡也很常見。曾有大陸學者以100余名審判人員為研究對象,要求他們對150個盜竊犯罪的案例作出量刑,結果發現有30%左右的量刑與均值的正負誤差在1年以上。該學者據此推斷,中國司法實踐存在量刑失衡現象,其程度至少為30%左右。

而在另一個課題組的調查訪問中,受訪司法人員、律師及社會公眾認為法院量刑不均衡的接近50%。其中,法官、公訴人、律師、社會公眾的比例分別為44.1%、57.74%、46.83%和42%。

清華大學法學院教授周光權告訴《鳳凰周刊》,在具體的個案中,大量犯罪后無力繳納罰金的人,比那些能夠繳納罰金的人判刑重很多;大量被害人反復折騰上訪的案件,比同樣犯罪情節,但被害人一方保持平靜的案件,判刑重很多。

周光權還發現,從犯比主犯判得重的案件亦不少見。他清楚地記得,在2007年前后,甲(28歲)組織乙(17歲)等多人販賣淫穢物品謀利,給乙等人按照銷售額發工資,后該團伙成員乙等人被抓獲,甲逃跑。司法機關先對乙判刑,3年后對甲判刑,由于是不同的合議庭審理,判決出來后發現,甲是老板、成年人,其量刑卻比犯罪作用要小、未成年的乙判刑還輕。

“這就是典型的量刑不均衡,類似情形不少”,周光權說。

重刑化傾向下的量刑體制

在1994年“下海”當律師之前,北京大禹律師事務所主任張燕生曾在北京市中級法院當了15年刑事法官。她曾把一個小偷判了死刑,至今仍難以釋懷。該小偷是干部子弟,“文革”時期,父母被打成了右派,下放到農村去勞教,幼年的他成了獨自留守在家的孤兒,活在外人的歧視里。沒有東西吃的時候,他就去偷,后來混進一個盜竊團伙,練就了一套溜門撬鎖的好手藝,全國各地流竄作案。被逮捕后,法院認定他累計盜竊3萬元,按照當時的刑法,盜竊數額達到1萬元就已夠判死刑。

“這人其實特別可憐,他走上犯罪的道路,有一定的社會因素,像這種情況,給他判死刑肯定是過重了。”張燕生說,當時恰逢“嚴打時期”,破獲的案件必須從快從重處理。“對這類案件我們剛開始都還盡力抵抗重判的做法,但后來沒辦法抵制了,法院就像一個半軍事化單位,法官個人也沒有最終的決定權。可看著他被戴上坦克帽,被槍斃時,我心里很難受。因為3萬塊錢,一條命就沒了。”

雖然“嚴打”已過去多年,但中國刑法的重刑之弊并未革除。《鳳凰周刊》記者走訪北京多位知名刑辯律師,不少都認為自己代理過很多的案件存在量刑過重的問題。京都律師事務所高級合伙人鄒佳銘律師曾代理過一個案子,至今于心不忍。

2013年,河北滄州一家民營企業因收購從大慶油田盜來的原油,導致該企業20多人被逮捕,其中包括一個70多歲剛到工廠看門的老頭,還有個暑假期間到工廠實習的工廠子弟。鄒佳銘律師辯護稱,這明顯是一起涉嫌單位犯罪的案件,按照法律規定,承擔責任的個人只是單位的主管人員和直接責任人,其他職員和無關人員根本不是本案的被告。但法院沒有采納律師的辯護意見,堅稱這是個人犯罪,最后20多人全被判了實刑,包括那位70多歲的老人。

“即使不爭論這些普通的員工是否構成犯罪,退一萬步講,即便看門的老人也參與了犯罪,難道不可以給他判個緩刑嗎?另外,有些工人的家庭,孩子流離失所,無人照顧。這樣的判決,法律效果和社會效果實在可疑。”

中國自古就有重刑的傳統,1979年中國頒布的第一部刑法延續了這種傳統。根據刑法學者儲槐植教授的研究,對待犯罪有嚴和不嚴兩種方式(即刑事責任嚴格還是不嚴格,刑事法網嚴密還是不嚴密),而刑罰又有苛厲和不苛厲兩種方式。1979年《刑法》在總體上屬于“厲而不嚴”的模式,刑罰苛厲而法網不嚴密。1997年,《刑法》做了一次大的修改,但并未改變這種模式。

周光權教授在接受《鳳凰周刊》采訪時指出,在立法上,1997年《刑法》有68個罪名掛有死刑,去年通過的《刑法修正案(九)》仍保留了46個罪名有死刑,總體來說立法上刑罰偏重。而在司法實務上,由于過去“嚴打”思維的余勢尚未徹底消除,以及其他復雜原因,量刑也總體趨重,這是學界共識。

國內外的司法實踐經驗表明,利用重刑來預防犯罪,從來就沒有成功過。相反,在重刑觀念的影響下,社會對刑罰會產生一種不正常的期待和依賴,以至于忽視社會相關制度的漏洞,從而不能從根本上解決問題。

近年來,在國際上,刑罰制度呈現了輕刑化的發展趨勢。刑法學界多數學者都主張,中國量刑改革應堅持“輕刑化”的總方向。2006年,中國也順應潮流,提出了以“寬嚴相濟”代替“嚴打”的刑事政策。但中國的刑罰制度的結構,仍有待從重刑結構轉向輕刑結構,從“厲而不嚴”轉向“嚴而不厲”,盡量削減死刑、縮短監禁刑、擴大適用罰金刑。

周光權教授認為,在立法上必須進一步推進改革,使得刑罰總體上在現有基礎上,普遍下降一個法定刑檔次,這樣才有助于實現輕刑化。此外,周光權認為應在現有《刑法》之外,制定一個《輕犯罪法典》,集中規定輕罪——今后增設的輕罪放在里頭,現有《刑法》中的輕罪(包括部分民事違法行為犯罪化,如拒不支付勞動報酬罪;以及部分勞教行為犯罪化的罪)都移到輕罪里,為其配置輕刑,指引法官準確量刑。

量刑規范化改革有待細化

量刑畸重的另一面是量刑畸輕,這集中表現在職務犯罪中。2010年1月最高檢的調查報告顯示,從2005年至2009年6月,全國被判決有罪的職務犯罪被告人中,判處免刑和緩刑的共占69.7%,換言之,近七成的職務犯罪者最后都沒有真正坐牢。相比之下,一般刑事案件中判緩刑和免刑的比例則不超過40%。

2012年8月,“兩高”頒布《關于辦理職務犯罪案件嚴格適用緩刑、免予刑事處罰若干問題的意見》,規定了九種情形不適用緩刑或者免予刑事處罰。此后情況稍有好轉,2015年10月,常州市中級法院發布的《關于全市法院職務犯罪案件審判工作情況的報告》指出,從2012年至2015年上半年審結的職務犯罪案件中,緩刑和免刑的適用比率為44.97%,仍高于一般刑事案件緩刑和免刑適用的比率。

法條規定的粗疏,法官量刑的自由裁量權過大,是造成這種現象的主要原因。在《刑法修正案(九)》出臺之前,刑法第383條規定,貪污受賄數額在5000元以上,不滿5萬元的,處1年以上7年以下有期徒刑;情節嚴重的,處7年以上10年以下有期徒刑。量刑幅度之寬,給法官留下了很多自由裁量的余地。

另一方面,法律規定,“能判處3年以下有期徒刑,有悔罪情節,不再危害社會”,符合這三項條件才能判處緩刑。但在司法實踐中,后兩條規定過于模糊,彈性極大,完全可由審判人員主觀認定。

為解決量刑不公和失衡的問題,早在2005年10月,最高法即在《人民法院第二個五年改革綱要》中提出要改革和完善量刑工作機制,研究并制定量刑指導意見。2008年,最高法選取了12個法院作為量刑規范化改革的試點。2010年10月1日,最高院正式公布量刑規范化改革的實體文件——《人民法院量刑指導意見》(試行)。2014年1月1日起,全國法院開始正式實施量刑規范化工作。

然而,無論實務界還是學術界,都認為量刑規范化改革成效不大,沒有達到預期目標。一方面,中國現行刑法規定罪名有400多個,而量刑指導意見只規定了23種常見罪名的調節比例,范圍過窄。另一方面,量刑情節規定得不夠具體,對于每個常見的罪,只是概括地規定了一個大概的幅度,并未對可能出現的情形做具體規定。

京都律師事務所名譽主任田文昌律師認為,現階段中國人法律意識總體還不是很強,量刑指導意見仍然有待細化,應當制定相對確定的法定刑,留給法官的自由裁量權不宜過大。

不過,對于田文昌的觀點,周光權“基本不贊成”。周光權認為,很多案件出現量刑不公,主要是因為對足以影響量刑的情節沒有做綜合、全面的評價。中國幾乎所有財產犯罪和經濟犯罪、職務犯罪,在量刑上和數額掛鉤,對數額之外的情節重視不夠。但是,如果不綜合平衡所有情節,量刑科學就不可能實現。貪污救災款1萬元,和貪污國有公司賬目上一直未動用的款項8萬元,后者被判刑在實務中一定重于前者。但如果綜合考慮情節,量刑結論或許應該反過來。

“所謂的把量刑規范做細,放到財產罪和經濟犯罪里,最后又成了數額決定量刑(多偷5000元,多判1年),這仍然是在原來的老路上兜圈子。”周光權說,“量刑規范再細,總有一個度。因為在實踐中,大致相同的案例量刑情節可能差異很大,制定太細的規則捆住法官手腳,剝奪其裁量權,未必能夠實現個案公正。”

但在司法實踐中,法官能否運用手中的自由裁量權是一個很大的問題。中國社科院法學所刑法室主任劉仁文教授認為,目前中國基層法官普遍存在一種惰性,機械執法,實際上更希望量刑數額化。去年《刑法修正案(九)》出臺后,貪污賄賂犯罪案中與具體數額相對應的量刑標準被刪除了,他發現很多律師的案件都被法院駁回了,延期審理,原因是各地法院都在等待新刑法中具體裁判標準的出臺。

劉仁文對《鳳凰周刊》說,“實際上,法官完全可以按照立法原意,結合當地經濟社會的發展水平,將數額相應提高,然后根據個案情況作出判決就行了。但他們把案件壓著不判,這深刻地反映了中國目前的司法生態,說明法官長期以來形成了靠數字判案的習慣,法官不敢或不善用手中的司法裁量權,這怎么行呢?”

合肥市中級法院執行庭庭長徐艷陽認為,現在法官確實有審案機械化的傾向,但主要原因是法官沒有司法權威,只好借助立法權威。

然而,若法官機械量刑,不充分考慮案件復雜性和被告人的特點,就極容易造成并不符合普通民眾常識判斷的判決。四川大學法學院教授左衛民曾撰文指出,在 “云南許霆案”中,被告人何鵬取款的金額高達42.97萬元,一審法院判決其無期徒刑。表面上,這完全符合量刑標準的規定,但卻沒有考慮到被盜銀行在管理方面存在的過錯及被告人全額退贓、為在校學生等情節,以至于被告父母堅決不服、長期上訪。

量刑制度應建立專門的程序

“現在大家開始關心量刑問題了,這是好事。從重視定罪,到重視量刑,說明中國法治有進步了。”田文昌說。

1980年,田文昌在西北政法大學讀刑法學專業研究生,“當時普遍瞧不起搞程序法的,認為程序法不重要,不就那點東西嗎?首先要解決的是定罪的問題,程序問題還提不上日程。至于量刑,更不受重視。”

這種觀念反映在實務界,就是“重定罪,輕量刑”。1983年開始的“嚴打”期間,這種做法發展到了極端,法院“可以在刑法規定的最高刑以上處刑,直至判處死刑”。此后,這種極端的做法雖然得到了矯正,但“重定罪,輕量刑”的做法,一直沒有大的改觀。

中國大陸的訴訟模式,采取的是定罪和量刑一體化的構造。一個刑事案件審判時,法官既要裁決被告人是否構成犯罪,又要對有罪的被告人做出量刑判決。北京大學法學院教授陳瑞華曾撰文指出,在這種模式之下,法院更注重的是定罪問題,以至于量刑常常成為附帶。即便是那些被告人認罪的案件,法庭仍然會圍繞被告人是否構成犯罪而調查證據和組織辯論,而對于量刑情節缺乏必要的調查和辯論。而在那些律師為被告人做無罪辯護的案件中,控辯雙方也主要圍繞被告人是否構成犯罪而質證和辯論,法庭也不給予雙方就量刑問題發表意見的機會。

近年來,由于一些量刑明顯畸重的司法案件的出現,法院在量刑上存在的問題逐漸為社會各界關注。從2010年10月1日起,最高法開始試行量刑規范化改革,在程序上做了兩個大的變革。一是明確檢察院擁有量刑建議權,檢察院可以發表量刑建議;二是規定了相對獨立的量刑程序。在法庭調查階段,法官先就定罪事實和證據進行調查,然后調查量刑事實和證據,在辯論階段,控辯雙方先后進行定罪辯論和量刑辯論。從2014年1月1日起,全國法院正式實施量刑規范化工作。

然而,多位刑辯律師告訴《鳳凰周刊》,量刑規范化改革的效果并不好。鄒佳銘律師認為,因為量刑程序的庭審情況沒有納入到判決書中進行評議,實際上被虛置了,律師在法庭上提出的從輕量刑的情節和證據,在判決書中,法官完全不置可否,以至于經常出現“律師辯律師的,法官判法官的”狀況。“我們辛辛苦苦走完這個程序,最后發現實際上就是配合法庭走過場”。

濟南中院審判大樓。近年來不少落馬高官在此接受審判。

事實上,中國大陸之所以出現很多“同案不同判”以及量刑不均衡的爭議,很重要的原因是法官在判決書中缺乏說理。很多案件看起來相似,但實質上可能并不相同,判決有差異也是正常。但因為司法的不透明和量刑結果的不說理,這也會加重人們的量刑不公感。

“法官在判決書中應充分說明量刑理由”,鄒佳銘說,“此外,判決書還應完全上網公開。如果司法不公開不透明,沒有外來力量的監督,程序很容易變得形式化”。周光權也認為判決書上網很必要,但當前還基本只能滿足把判決書“搬”上去,今后最高法院要考慮借助于這個網絡系統,建立精細化的量刑評價機制,分析類案量刑嚴重失衡問題,對下級法院給予必要指導。

與律師的量刑辯護意見不受重視相反,檢察院的量刑建議被法院采納的比率卻奇高。《鳳凰周刊》記者在最高人民檢察院的官方網站檢索到,各地檢察院的量刑建議采納率均在80%以上,不少超過90%。2014年,寧夏石嘴山惠農區檢察院量刑建議采納率達97.5% ,江蘇省無錫市崇安區檢察院的量刑建議采納率達100%。

北京大學法學院陳瑞華教授指出,由于檢察機關很少直接去調查被告人的量刑事實,而主要根據偵查機關移送來的量刑證據來量刑,但偵查人員所重視的只是那些能夠證明被告人有罪或者無罪的證據,因而忽略了對量刑證據的全面收集。在這種情況下,檢察院做的量刑建議必定包含種種缺陷和不足,一旦被法院普遍采納,就意味著被告方律師的量刑辯護完全失敗。

“這是違背訴訟規律的。”田文昌說,他曾到澳門訪問,發現那邊檢察院起訴的成功率為70%-80%,“這才是正常的”。

作為國內知名的刑辯律師,田文昌希望中國能夠借鑒美國的做法,走向“控辯協商”,對于那些被告人認罪的案件,由檢察官和被告人律師進行協商,檢察官降格指控或要求法官輕判,而被告人則做認罪答辯。在中國,約有90%以上的刑事案件都是被告人認罪的案件,對于這部分案件,如果能夠控辯協商,法院可以采取簡易程序審理。這樣可以節約大量的司法資源來審理那些疑難案件。在目前的庭審模式下,由于定罪和量刑一起審理,在那些無罪辯護的案件中,律師剛做完無罪辯護,接著又做量刑辯護,會陷入矛盾和沖突之中,而且法官的判決也容易陷入先入為主。“認罪案件簡易審,無罪辯護的案件精細審,甚至多次開庭審理,將定罪和量刑分開,這樣問題就好解決了”。

關鍵是司法改革的整體推進

“你認罪嗎?若不認罪,你將要被判10年以上有期徒刑。若認罪,檢察院就可以給你做5年以上8年以下的量刑建議。”一開庭,法官就問涉嫌受賄的某國稅局局長。

檢察院的出庭人員答:“你如果認罪,我們可以從輕起訴。”

“我不能認罪,冤枉啊!”該國稅局局長大呼,由于耳背,說話聲音響徹整個法庭。他已年近六十,還有幾個月就可以辦理退休。

2010年,張燕生律師代理了該國稅局的案子,這是庭審的一幕。當事人堅稱受到了刑訊逼供,拒不認罪。張燕生把50多個G的庭審錄像整理成筆錄,發現刑訊逼供跡象明顯,而且很多口供都是編造的·。法院最后認定他受賄26萬元,判處有期徒刑十年零六個月。時至今日,該當事人內心仍不服判決結果,但由于犯人申訴得不到減刑機會,他的妻子一直在代為申訴。

“按照刑法規定,認罪態度不是法定的量刑情節,而是法官在量刑時習慣考慮的一個酌定情節,在全國范圍內,各級法院幾乎都存在這個問題,法官一上來就問嫌疑人是否認罪。這不僅說明法官有罪推定的思維定式非常嚴重,而且說明他們忽略了自己應當認真審查案件的職能。把認罪態度當作量刑的基本標準,導致的后果是,真有冤屈的嫌犯因為拒不認罪而被重判,而可能有重罪的嫌犯因為認罪態度良好而躲避了重罰。”張燕生告訴《鳳凰周刊》。

張燕生律師說,首先要考慮的是案件定性問題,在確定嫌疑人確實有罪的情況后,才能考慮如何公正地量刑。如果嫌疑人是被冤枉的,把無罪的人定罪,無論給他多輕的量刑,都是不公平的。尤其是在當今,大量冤案出現,反映在卷宗中都是“有罪”證據,法官通常不相信偵查人員也會造假,輕易相信預審卷宗,用被告人“認罪態度不好”的簡單思維去考慮量刑,很容易出現錯判。

劉仁文教授認為,要實現量刑公正,必須要實現以庭審為中心,法官按照司法規律判案,否則量刑改革就會先天不足。在當下中國,由于刑訊逼供或變相的刑訊逼供仍然未能得到有效遏制,導致很多犯罪嫌疑人在案件偵查階段就屈打成招了。中國法律沒有規定犯罪嫌疑人的沉默權和律師在場權,這是造成刑訊逼供的主要原因。中國應該學習法治發達國家和地區的經驗,明確規定在犯罪嫌疑人被公關機關或檢察院立案偵查后,如果沒有律師在場,口供即為無效。“有人說,以當下中國的國情,現在還沒有條件出臺這個制度。但實際上,這并不是什么理由。當年最高法院要收回死刑核準權時,也有人說不現實,但后來不也收回了嗎?”

從2010年試行量刑規范化改革以來,迄今已有6年。周光權評價道,太離譜的量刑不合理的現象確實少了一些。不過,對于很多法官來說,改革前后基本上還是一個樣。法官綜合平衡量刑情節,科學量刑的能力,并沒有質的提高,而對法官量刑裁量權的實質制約,也始終缺乏。

2014年12月,最高人民法院審判委員會召開全體會議,專題部署量刑規范化改革的問題。最高人民法院院長周強指出,目前量刑規范化改革雖然已經取得了階段性成效,但也面臨不少困難和問題,我們仍要進一步深化量刑規范化改革,只有這樣才能提高司法公信力,讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。

然而,量刑改革只是司法改革的一部分,如果說司法改革是一棵樹,那量刑改革就是樹梢,量刑改革的成敗取決于司法改革的成敗。北京大學法學院副教授江溯在接受《鳳凰周刊》采訪時指出,除了完善量刑指南和量刑程序之外,必須構建真正可以實現量刑規范化的制度環境,唯此才能實現真正的量刑公正。

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